| 特徵 | 擷取結果 | 回饋有誤內容 | |
|---|---|---|---|
| 判決字號 | 臺南高等103年度醫上字第5號 | ||
| 訴訟類型 | 民事 | ||
| 判決結果 | 一部勝敗 | ||
| 賠償金額 | 181900 | ||
| 慰撫金 | 100000 | ||
| 慰撫金佔總賠償金額之比例% | 0.55 | ||
| 原告或上訴人 | ['國立成功大學醫學院附設醫院', '法定代理人楊俊佑'] | ||
| 原告或上訴人律師 | ['訴訟代理人王成彬律師'] | ||
| 被告或被上訴人 | ['蘇王貴玉'] | ||
| 被告或被上訴人律師 | ['訴訟代理人李季錦律師'] | ||
| 涉訟醫療機構 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | ||
| 涉案醫療機構層 | 1 | ||
| 是否違反告知義務 | 是, 原告主張違反告知義務 | ||
| 是否診斷過失 | 否 | ||
| 是否執行過失 | 是, 原告主張執行面過失 | ||
| 是否有其他過失 | 否 | ||
| 是否違反醫療法82條 | 否 | ||
| 有無鑑定 | 有 | ||
| 鑑定單位 | 醫審會 |
臺灣高等法院臺南分院民事判決 103年度醫上字第5號 上 訴 人 國立成功大學醫學院附設醫院 法定代理人 楊俊佑 訴訟代理人 王成彬律師 被上訴人 蘇王貴玉 訴訟代理人 李季錦律師 上列當事人間請求債務不履行損害賠償事件,上訴人對於中華民 國103年9月16日臺灣臺南地方法院第一審判決(102年度醫字第1 號)提起上訴,經本院於105年6月23日言詞辯論終結,判決如下 : 主 文 原判決關於命上訴人給付超過新台幣壹拾捌萬壹仟玖佰元本息及 該部分假執行之宣告暨訴訟費用之裁判(確定部分除外),均廢 棄。 上開廢棄部分,被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。 其餘上訴駁回。 第一(確定部分除外)、二審訴訟費用由上訴人負擔百分之五, 餘由被上訴人負擔。 事實及理由 一、被上訴人方面: 一原審被告李宜堅為上訴人國立成功大學醫學院附設醫院(下 簡稱上訴人醫院或成大醫院)聘僱之腦神經外科醫師。被上 訴人於民國99年10月間初因視力日漸模糊,至眼科看診,懷 疑腦部有腫瘤壓迫視神經導致視力模糊,因而轉診至上訴人 醫院眼科就診,眼科醫師亦有相同的懷疑,因此轉診至腦神 經外科就診,由李宜堅擔任主治醫師。經李宜堅安排被上訴 人進行磁振造影檢查確認有一約2.5×2.0×2.5公分之腫瘤 壓迫視神經,李宜堅建議被上訴人以開顱的方式手術切除該 腫瘤。門診過程中及手術前,李宜堅從未向被上訴人及家屬 告知開顱及腫瘤切除手術可能導致被上訴人失明之併發症或 風險,復強調:此為非常簡單的手術,其每週都有在開這種 刀,要被上訴人及家屬不用擔心。被上訴人於99年12日7日 辦理住院手術並簽署手術同意書,手術同意書醫師之聲明僅 載:「手術之併發病及可能處理方式:出血、感染、意識不 清、肢體無力、癲癇、呼吸衰竭、麻醉相關風險等,嚴重時 可能性命攸關」等語,李宜堅於同日探視時,僅告知手術之 注意事項,亦無隻字片語對手術可能導致或併發失明風險之 告知,被上訴人及家屬對於手術導致或併發失明之風險毫無 所知。 二被上訴人嗣於99年12月8日進行腫瘤切除手術,李宜堅告知 家屬手術過程順利,然被上訴人於同年12月9日自手術麻醉 完全清醒後發現雙眼完全看不到。就被上訴人看不見之原因 ,李宜堅則稱:因為視神經缺血性中風之語。經向奇美醫療 財團法人奇美醫院(下稱奇美醫院)求診,經診斷為雙眼視 神經萎縮。再查詢臺北市立萬芳醫院(下稱萬芳醫院)或上 訴人醫院網站之資料或衛生福利部(改制前稱行政院衛生署 )醫事審議委員會(下稱醫審會)鑑定書均認定若腦膜瘤出 現在視神經附近,此類腫瘤採取開顱手術導致失明結果為風 險之一。李宜堅身為上訴人醫院腦神經外科主任,且為國立 成功大學醫學院之教授,其明知被上訴人顱底腦膜瘤壓迫視 神經,依其專業應知摘除顱底腦膜瘤,有極大失明、損害視 神經、視神經水腫、甚至是視神經缺血性中風,以致於損害 視神經導致失明之併發症或風險之存在,但李宜堅卻從未告 知被上訴人及家屬有此一風險之存在,依李宜堅之專業能力 不可能不知,李宜堅若曾告知,被上訴人及家屬若知此一風 險之存在,即有拒絕手術或選擇電腦刀之替代治療方案之可 能,亦不致於發生被上訴人雙眼喪失視能之重傷害結果。李 宜堅執行職務未告知被上訴人手術可能肇致失明的風險,已 違反醫療法及醫師法之告知義務,又因被上訴人與上訴人醫 院間訂有醫療契約,原審被告李宜堅身為上訴人醫院之履行 輔助人,其既未盡告知說明義務而有過失,上訴人醫院即應 負同一責任,對被上訴人所受傷害負不完全給付之損害賠償 責任。 三?被上訴人因失明需要看護24小時照顧,因而於100年4月聘 用外勞,時年為66歲,依內政部公布之臺南市簡易生命表, 平均餘命為19.58年,以聘用外勞每年以新臺幣(下同)252 ,000元計算,按平均餘命扣除中間利息,請求一次賠償看護 費用3,378,329元【計算式:252,000×l3.00000000(餘命 19年之霍夫曼係數)+252,000×0.58×(13.00000000-13 .00000000)=3,378,329(元)】。?被上訴人因雙眼失明 生活無法自理,以國人平均餘命來論,被上訴人幾乎有長達 20年的時間要活在黑暗之中,對被上訴人身心俱是重創,因 此請求精神慰撫金1,500,000元。爰依民法及債務不履行( 不完全給付)法律關係提起本件訴訟等語。請求上訴人醫院 應給付被上訴人4,878,329元,及法定遲延利息。 四原審判決上訴人醫院應給付被上訴人3,778,329元,及法定 遲延利息,而駁回其餘之訴。並就勝訴部分分別酌定擔保金 為准免假執行之諭知。上訴人醫院不服提起上訴,雖聲明廢 棄原判決實則僅對其不利部分上訴而已(被上訴人就敗訴部 分未上訴已告確定,從而本院僅就被上訴人對上訴人醫院之 債務不履行請求權原審命其給付部分審理)。於本院答辯聲 明:上訴駁回。 二、上訴人方面:除與原審判決記載相同者予以引用外,並補以 下列等語: 一99年12月7日護理紀錄有記載李宜堅巡房有告知病患注意事 項及風險,張哲肇、阮威勝、李柏萱三名醫師巡房時均有提 到可能會受到神經損傷,神經損傷亦即視力可能會變差,此 即為風險,護理紀錄有記載被上訴人有充分瞭解並可接受, 堪認李宜堅已盡告知說明失明危險或併發症之義務。 二關於被上訴人選擇不施行手術治療,亦有發生立即失明之高 度可能性,此部分經送醫審會鑑定結果為「本案依術前眼科 紀錄,病人原僅視力模糊數年,惟案發時近期數月內視力劇 降至右眼視力0.3,左眼視力0.1,且經視野檢查結果有雙側 顳部偏盲情形,MRI檢查結果可見有腫瘤,已造成視神經受 損視力短期惡化情形。而短時間造成如此變化,且影像學檢 查結果發現確有腫瘤壓迫視神經情形,並且已造成視力極端 惡化至0.1近乎全盲,如不積極手術處置,應當會有全盲失 明之可能。…依文獻研究(參考資料3),1名病例顯示雙眼 因腫瘤壓迫降至視力0.1至0.3者,視力於數週及1至3月導致 雙眼視力全部喪失。另依文獻報告(參考資料4),顯示雙 眼視力有影響(至0.5以下)時,平均約3.9個月可變成雙眼 全盲。」,則病人視力惡化至全盲(失明)期間為3.9月, 被上訴人主張看護期間過長。 三於本院上訴聲明:1.原判決(不利部分)廢棄。2.被上訴人 在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。3.訴訟費用由被上訴 人負擔。 三、不爭執事項: 一李宜堅係受僱於上訴人醫院之腦神經外科醫生。 二依照衛福部醫審會鑑定書案情摘要欄所載:被上訴人蘇王貴 玉於99年10月14日之成大醫院眼科就診,主訴原有視力模糊 數年,惟於近期數月內視力快速下降,且偶有頭痛情形。經 眼科初步檢查,右眼視力0.3,左眼視力0.1,視野上有雙側 顳部偏盲情形及雙側白內障,懷疑為顱內病灶,而安排腦部 磁振造影(MRI)檢查。11月16日檢查完成後,結果發現顱 內腫瘤,當時腫瘤大小為2.5×2.0×2.5公分,大小位於蝶 鞍上處併壓迫視神經交叉往前延伸,遂於11月22日轉至神經 外科李宜堅醫師門診。經磁振造影檢查後,臆測蝶鞍上腫瘤 (suprasellar tumor)或腦下垂體腫瘤(pituitany tumor ),且有壓迫視神經及視交叉部造成病人急劇視力喪失,李 醫師乃建議手術治療。 三依照衛福部醫審會鑑定書案情摘要欄所載:蘇王貴玉於99年 12月7日至成大醫院住院,當日18:10李醫師至病房探視病 人。12月7日20:30簽署手術同意書;12月8日病人接受由李 醫師施行右側開顱手術移除腫瘤,手術於13:16開始。術中 移除腫瘤,手術於17:05結束。術後於17:30轉入加護病房 ,當時血壓145/71mmHg,心跳61次/分,麻醉未醒。12月8日 22:00昏迷指數為8-7T分(GCS:E2MS-6VT,滿分為15分) ,雙側瞳孔4.5mm有光反射,血壓正常(140/62mmHg)。12 月9日06:00昏迷指數為6T分(E1M5VT),雙側瞳孔4.5mm有 光反射,血壓平穩,且無顱內壓高情形。12月9日11:47拔 除氣管內管後,14:00病人恢復意識,昏迷指數為11分(E2 M5V4),雙側瞳孔4.5mm無光反射,病人主訴雙眼無法看見 東西。15:10安排腦部電腦斷層檢查,無術後顱內出血壓迫 神經情形,僅少量空氣及血塊於右側額顳葉處,予藥物治療 及控制血糖,病人仍雙側瞳孔放大(5.0mm)無光反應及無 法看見。12月10日會診眼科,懷疑病灶在視神經交叉處,建 議安排視神經影像檢查及會診神經內科。12月13日轉普通病 房。12月16日再次會診眼科。12月17日再次安排磁造影(MR I)檢查,結果發現視神經交叉處及視神經處於FLAIR與DWI 條件下有高度顯影(Hyperintensity),疑為此處有梗塞性 中風情形,另額葉有少量血塊。12月27日會診神經內科,神 經內科醫師綜合手術情形,病理檢查報告與影像檢查及神經 學檢查結果,臆測病人發生術後延遲性雙眼失明,可能為缺 血性神經病變所引起,建議給予Aspirin及類固醇治療,病 人於12月28日出院,出院診斷為?顱底腦膜瘤、?視神經缺 血性腦中風、?糖尿病、?高血壓。 四依照衛福部醫審會鑑定書案情摘要欄所載:病人嗣後自100 年1月18日起至100年4月15日止,於奇美醫院眼科共就診3次 ,期間病人雙眼視力皆無光覺,雙眼視神經誘發電位檢查結 果皆無訊號。100年4月15日該院開立之診斷證明書,內容為 :?雙眼老年性白內障、?雙眼視神經萎縮,目前無光反應 及視神經誘發電位無訊號。 五被上訴人於99年12月7日住院,並由被上訴人之子蘇武亮簽 署手術同意書,同意書上記載手術之併發病及可能處理方式 為:出血、感染、意識不清、肢體無力、癲癇、呼吸衰竭、 麻醉相關風險等,嚴重時可能性命攸關等語,並未記載「失 明」之併發症或風險。 六李宜堅於99年12月8日為被上訴人施行右側開顱手術移除腫 瘤,並於當日結束手術,術後被上訴人呈現失明狀態,經診 斷為顱底腦膜瘤、視神經缺血性中風、糖尿病、高血壓;被 上訴人於99年12月8日出院後,自100年1月18日起至奇美醫 院眼科就診,經診斷為雙眼老年性白內障、雙眼視神經萎縮 ,目前雙眼無光反應及視神經誘發電位無訊號。 七被上訴人為34年1月17日生,於100年4月僱用外籍勞工照護 ,每月薪資為21,000元,被上訴人僱用外籍勞工時為66歲, 平均餘命為19.58年。 八李宜堅因上開手術涉犯業務過失重傷罪嫌,經臺灣臺南地方 法院檢察署檢察官以102年度偵字第564號案件為不起訴處分 ,復經臺灣高等法院臺南分院檢察署檢察長以102年度上聲 議字第264號處分書駁回再議確定(下稱另案)。 四、兩造之爭執事項: 被上訴人依債務不履行(不完全給付)之法律關係,請求上 訴人成大醫院賠償3,778,329元本息,有無理由? 五、本院之判斷: 一原審被告李宜堅未盡告知說明失明危險或併發症之義務 1.按醫療機構實施手術,應向病人或其法定代理人、配偶、 親屬或關係人說明手術原因、手術成功率或可能發生之併 發症及危險,並經其同意,簽具手術同意書及麻醉同意書 ,始得為之;但情況緊急者,不在此限;醫療機構診治病 人時,應向病人或其法定代理人、配偶、親屬或關係人告 知其病情、治療方針、處置、用藥、預後情形及可能之不 良反應,醫療法第63條第1項、第81條,分別定有明文。 又醫師診治病人時,應向病人或其家屬告知其病情、治療 方針、處置、用藥、預後情形及可能之不良反應,醫師法 第12條之1亦有明文。次按對人體施行手術所為侵入性之 醫療行為,本具有一定程度之危險性,醫療法第63條第1 項前段規定醫療機構實施手術時,醫師應於病人或其法定 代理人、配偶、親屬或關係人,說明手術原因、手術成功 率或可能發生之併發症及危險,並經其同意,簽具手術同 意書及麻醉同意書始得為之,旨在經由危險之說明,使患 者得以知悉侵入性醫療行為之危險性而自由決定是否接受 ,以減少醫療糾紛(最高法院96年度台上字第2476號判決 要旨參照)。再按為促進醫療事業之健全發展,合理分布 醫療資源,提高醫療品質,保障病人權益,增進國民健康 ,乃有醫療法之制定。上開醫療法之立法本旨係以醫療乃 為高度專業及危險之行為,直接涉及病人之身體健康或生 命,病人本人或其家屬通常須賴醫師之說明,方得明瞭醫 療行為之必要、危險及效果,故醫療機構為醫療行為時, 應詳細對病人本人或其親屬盡相當之說明義務,經病人或 其家屬同意後為之,以保障病人身體自主權。上開醫療機 構應盡之說明義務,除過於專業或細部療法外,至少應包 含:(一)診斷之病名、病況、預後及不接受治療之後果 。(二)建議治療方案及其他可能之替代治療方案暨其利 弊。(三)治療危險、常發生之併發症及副作用暨雖不常 發生,但可能發生嚴重後果之危險。(四)治療之成功率 (死亡率)。(五)醫院之設備及醫師之專業能力等事項 。亦即在一般情形下,如曾說明,病人即有拒絕醫療之可 能時,即有說明之義務。復按醫療機構就手術醫療契約負 告知說明義務,該義務非僅醫療機構須就手術之風險、替 代方案暨其利弊等項為分析、講解,且須使病患或其家屬 因該「告訴、說理」,而「知悉、明白」將進行手術之風 險、有無替代方案暨各該方案利弊(最高法院103年度台 上字第774號、102年度台上字第192號判決意旨參照)。 2.經查: ?李宜堅於另案檢察事務官詢問時陳稱:其未向被上訴人或 家屬表示有失明之風險之語(見刑事交查卷第82頁)。上 訴人醫院神經外科住院醫師張哲肇於另案檢察事務官詢問 時陳稱:當時因李宜堅公務繁忙,伊於99年12月6日就在 手術同意書上手術負責醫師簽名處簽名,伊填妥聲明內容 後,與病歷放在一起,不知何人再交予家屬並簽名,伊未 在同意書上載明失明風險;李宜堅於99年12月7日下午查 房時,告知家屬開刀時間及手術風險包括出血、傷口感染 、神經損傷,嚴重的話會變成植物人及有死亡的風險,但 不確定有無告知失明之風險等語(見刑事交查卷第64頁至 第65頁)。上訴人醫院神經外科住院醫師阮威勝於另案檢 察事務官詢問時陳稱:李宜堅於99年12月7日下午5至6時 查房時,告知病患及家屬手術風險包括出血感染、神經血 管損傷及死亡,但應該沒有告知有失明風險等語(見刑事 交查卷第66頁)。上訴人醫院神經外科住院醫師李柏萱於 另案檢察事務官詢問時陳稱:李宜堅於99年12月7日下午4 至6時查房時,告知病患及其女兒蘇瑞雯,手術會導致出 血感染,神經血管受損、意識障礙,並要從旁邊開刀,不 能從鼻腔開刀,應該沒有告知會有失明之風險;後來查完 房,伊拿手術同意書給病患,伊有告知病患手術風險是出 血感染,是所有外科手術都有的風險,神經血管受損及意 識障礙,常見的風險是視力可能不會恢復等語(見刑事交 查卷第81頁至第82頁)。 ?上訴人醫院雖辯稱張哲肇、阮威勝、李柏萱三名醫師巡房 有告知病患注意事項及風險,均有提到可能會受到神經損 傷,視力可能會變差,此即為風險,且已告知最嚴重之死 亡風險,且有告知視力會變差、視神經受損、視力可能不 會恢復,故當然包含失明風險云云。然參酌原審被告李宜 堅於偵查中供稱:「(問:有無表示會失明?)沒有」、 「(問:失明不是你預料得到的風險?),是,機率是很 小的」(見刑事交查卷第82頁),堪認證人張哲肇所稱是 「神經損傷」,並非「視神經損傷」,李宜堅已認為失明 是機率很小的風險,其所謂「神經損傷」不包含「視神經 損傷」,亦非「失明」之結果。再者,醫療機構或醫師之 告知義務,須就手術之危險、替代方案暨其利弊等項為分 析、講解,且須使病患或其家屬因該「告訴、說理」,而 「知悉、明白」將進行手術之風險、有無替代方案暨各該 方案利弊。而任何手術可能發生之最嚴重危險即為死亡, 若得以死亡危險含括其他個別具體危險,無非承認醫療機 構或醫師僅需告知死亡危險即足,顯與告知說明義務所欲 達成之目的有違。又所謂視力變差、視神經受損、視力可 能不會恢復等畢竟與失明有異,一般客觀理性之人,實難 從視力變差、視神經受損、視力可能不會恢復等而預見失 明之危險。是僅告知死亡或視力變差、視神經受損、視力 可能不會恢復等,均難使病患「知悉、明白」該手術可能 產生具體失明危險,而做出理性決定。從而上訴人辯稱已 告知失明危險云云,難以憑採。 ?參以手術同意書上所載手術併發症僅包括出血、感染、意 識不清、肢體無力、癲癇、呼吸衰竭、麻醉相關風險等, 嚴重時可能性命攸關,並不包括失明之危險或併發症等之 事實,亦為前揭兩造所不爭執事項第五項。又依99年11月 16日之磁振造影檢查結果報告,當時腫瘤大小為2.5×2.0 ×2.5公分,大小位於蝶鞍上處併壓迫視神經交叉往前延 伸造成病人視力急劇下降,此類腫瘤採取開顱手術,導致 失明結果為風險之一,主要原因係可能有腫瘤黏連視神經 ,術後神經浮腫及視神經血管阻塞等引起;依病歷紀錄記 載、診斷證明、99年12月23日之術後磁振造影檢查結果報 告及12月27日神經內科會診報告紀錄,病人手術後失明之 原因為缺血性視神經損傷所致,有醫審會鑑定書1份在卷 可稽(見刑事交查卷第111頁),顯見被上訴人失明結果 ,確為手術導致無誤。復參以手術位置在視神經附近及手 術目的在排除視力障礙等情,則該手術自有可能導致失明 之危險或併發症,此應為李宜堅所可預見。又被上訴人既 因視力下降問題就診,顯見其就診及接受手術之目的在恢 復視力,而進行開顱手術既有可能產生「失明」之嚴重後 果或併發症,則此「失明」之危險或併發症顯足以影響被 上訴人是否進行手術之決定,原審被告李宜堅自負有於施 以上開開顱手術前,就被上訴人手術可能產生之失明危險 ,對被上訴人或其家屬明確告知及詳細說明,以供其等在 充分資訊下,做出理性之決定。乃原審被告李宜堅及上訴 人醫院之履行輔助人(包含原審被告李宜堅及其他醫療團 隊成員),均未告知被上訴人或其家屬關於手術可能肇致 失明之危險或併發症,被上訴人主張未盡告知說明失明危 險義務之語,堪可採信。 ?至被上訴人另主張上訴人未告知有電腦刀替代療法,而違 反告知說明義務云云。然依被上訴人所提之萬芳醫院網路 資料記載:有一些情形立體定位放射手術並非治療之首選 ,例如大的腦膜瘤需要投入較高的輻射劑量,風險相對提 高,且因為大的腦膜瘤通常對腦壓迫產生症狀,手術切除 是唯一能夠立即減壓,恢復神經功能之方法等語(見原審 101年度司南調字第257號卷第24頁),顯見立體定位放射 手術並非一律可適用於腦膜瘤之治療。又蝶鞍上部之腫瘤 ,依磁振造影檢查無法完全正確判斷係何種腫瘤,為確立 腫瘤係惡性或良性,唯有採取開顱手術方式;依病歷紀錄 ,本案病人術前視力急遽下降,右眼0.3、左眼0.1,磁振 造影檢查結果顯示腫瘤大小為2.5×2.0×2.5公分,有視 神經壓迫導致神經障礙情形,已不適合採取其他替代療法 ;此類腫瘤多數為良性,故宜採手術方式治療(而不宜採 放射治療之替代療法),從而醫師未告知替代療法,並未 違反告知義務,此有醫審會鑑定書1份附卷可稽(見交查 卷第111頁至第111頁背面)。再經被上訴人聲請原審囑託 三軍總醫院立體定位放射手術治療中心主任朱大同鑑定結 果:依照Priciples and Practice of stereotactic Rad iosurgery(立體定位放射手術的原用)教課書的第17頁 :當病灶靠近視神經組織少於4mm,為立體定位放射手術 的禁忌症;而被上訴人之病灶在影像上壓迫視神經交叉, 兩者之間並無縫隙;在臨床上已有視力損傷,且無重大不 適接受全身麻醉之風險,故治療上應以手術為主,並不適 合第一線使用立體定位放射手術;但若手術後有殘存腫瘤 且距離視神經大於4mm,則可考慮使用立體定位放射手術 治療作第二線的治療,而電腦刀為立體定位放射手術其中 的一種治療機器,其治療原則完全依據立體定位放射手術 之原則,故被上訴人並不適合第一線就使用電腦刀治療等 語,亦有意見書2份在卷可查(見原審卷第114頁、第131 頁)。由上開鑑定結果可知,本件被上訴人仍應進行手術 ,而非第一線使用電腦刀之立體定位放射手術,是上訴人 自無需告知電腦刀療法。從而,上訴人辯稱被上訴人不適 用電腦刀療法,故無須告知等語,堪可採信;被上訴人主 張上訴人違反告知電腦刀療法之義務云云,難以憑採。 二上訴人醫院應負債務不履行損害賠償責任 1.按因可歸責於債務人之事由,致為不完全給付者,債權人 得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利;因可歸 責於債務人之事由,致給付不能者,債權人得請求賠償損 害;債務人之代理人或使用人,關於債之履行有故意或過 失時,債務人應與自己之故意或過失負同一責任,民法第 227條第1項、第226條第1項、第224條本文,分別定有明 文。次按債務人因債務不履行,致債權人之人格權受侵害 者,準用第192條至第195條及第197條之規定,負損害賠 償責任;不法侵害他人之身體或健康者,對於被害人因此 喪失或減少勞動能力或增加生活上之需要時,應負損害賠 償責任;不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用 、隱私、貞操,或不法侵害其他人格法益而情節重大者, 被害人雖非財產上之損害,亦得請求賠償相當之金額,民 法第227條之1、第193條第1項、第195條第1項前段,亦分 別定有明文。再按對人體施行手術所為侵入性之醫療行為 ,本具一定程度之危險性,醫療法第63條第1項前段並規 定:醫院實施手術時,應取得病人或其配偶、親屬或關係 人之同意,簽具手術同意書及麻醉同意書;在簽具之前, 醫師應向其本人或配偶、親屬或關係人說明手術原因,手 術成功率或可能發生之併發症及危險,在其同意下,始得 為之。尋繹上揭有關「告知後同意法則」之規範,旨在經 由危險之說明,使病人得以知悉侵入性醫療行為之危險性 而自由決定是否接受,以減少醫療糾紛之發生,並展現病 人身體及健康之自主權。是以醫院由其使用人即醫師對病 人之說明告知,乃醫院依醫療契約提供醫療服務,為準備 、確定、支持及完全履行醫院本身之主給付義務,而對病 人所負之「從給付義務」(又稱獨立之附隨義務,或提昇 為給付義務之一種)。於此情形,該病人可獨立訴請醫院 履行,以完全滿足給付之利益,倘醫院對病人未盡其告知 說明義務,病人即得依民法第227條不完全給付之規定, 請求醫院賠償其損害(最高法院99年度台上字第2428號、 103年度台上字第774號判決意旨參照)。 2.經查,被上訴人在上訴人醫院就診並接受手術治療,乃與 上訴人醫院成立醫療契約,而李宜堅則為上訴人醫院聘僱 之醫師,為上訴人醫院之履行輔助人。又上訴人醫院之履 行輔助人未為手術所必要之告知及說明,致被上訴人及其 家屬無法獲得充分資訊以決定是否進行手術,而使被上訴 人因手術發生「雙眼失明」之結果等事實,業經認定如前 ,則上訴人醫院之醫療給付,顯有可歸責於己之事由而不 符合債務之本旨,核屬不完全給付,且無法補正,並因此 造成被上訴人之身體法益(人格權)受有損害,故被上訴 人主張上訴人醫院應依民法不完全給付準用給付不能之規 定負損害賠償責任,即有理由。茲就被上訴人主張之各項 損害賠償請求判斷如下: ?看護費用部分: ?上訴人辯稱關於被上訴人選擇不施行手術治療,亦有發生 立即失明之高度可能性,從而看護費用不應全由上訴人負 擔,此部分經送醫審會鑑定結果為「本案依術前眼科紀錄 ,病人原僅視力模糊數年,惟案發時近期數月內視力劇降 至右眼視力0.3,左眼視力0.1,且經視野檢查結果有雙側 顳部偏盲情形,MRI檢查結果可見有腫瘤,已造成視神經 受損視力短期惡化情形。而短時間造成如此變化,且影像 學檢查結果發現確有腫瘤壓迫視神經情形,並且已造成視 力極端惡化至0.1近乎全盲,如不積極手術處置,應當會 有全盲失明之可能。…依文獻研究(參考資料3),1名病 例顯示雙眼因腫瘤壓迫降至視力0.1至0.3者,視力於數週 及1至3月導致雙眼視力全部喪失。另依文獻報告(參考資 料4),顯示雙眼視力有影響(至0.5以下)時,平均約3. 9個月可變成雙眼全盲。」,有衛福部104年12月25日衛部 醫字第0000000000號函附:該部醫審會第0000000號鑑定 書及附件文獻(見本院卷二第38至39頁),堪認上訴人所 辯堪予採信,是依鑑定意見被上訴人腦部腫瘤是否已達視 力惡化而有全盲失明之可能,若不採行手術方式,則病人 視力惡化至全盲(失明)期間,平均約3.9個月。從而上 訴人應負擔3.9個月看護費用。 ?被上訴人手術後失明之事實,業經認定如前,其既無法看 見外在事物,堪認其日常生活應無法自理,而有專人24小 時照護之必要。又被上訴人於100年4月僱用外籍勞工照護 ,每月薪資為21,000元,亦為兩造所不爭執經認定如前, 則以目前經濟生活水準、我國基本工資、看護工之一般薪 資等,被上訴人主張其每月支付外籍看護工21,000元薪資 ,應屬合理。據此,被上訴人請求看護費用81,900元【計 算式21,000×3.9=81,900】,核屬有據,逾此部分應予 駁回。 ?慰撫金部分: 按慰藉金之賠償,以人格權遭受侵害,使精神上受有痛苦 為必要,至其核給之標準固與財產上損害之計算不同,惟 非不可斟酌雙方身分、資力與加害程度,及其他各種情形 核定相當之數額(最高法院51年台上字第223號判例意旨 參照)。爰審酌被上訴人手術後,確已呈失明狀態,堪認 被上訴人所受損害程度嚴重,復參以被上訴人失明後,餘 生均須生活於黑暗之中,勢必造成心理恐懼、生活重大不 便及生活習慣之改變等情,足認被上訴人之精神受有相當 之痛苦,是其請求上訴人醫院給付慰撫金,顯屬有據。兼 衡被上訴人為小學畢業,已婚,101年度申報所得為130,8 82元,財產總額則為2,140,900元,自76年3月18日起投保 勞保於德源家禽器具行,於99年1月17日退出勞保時,投 保薪資為43,900元(個人戶籍資料查詢結果、稅務電子閘 門財產所得調件明細表、勞保查詢資料各1份在卷可查) ,上訴人醫院則為我國知名教學醫院等情。而本件依醫審 會鑑定結果腫瘤嚴重壓迫視神經情形,導致病人短時間視 力及視野缺損,如選擇不施行手術治療,平均約3.9個月 有發生立即失明之高度可能性已如前述。顯見被上訴人若 不進行手術仍可能導致失明,而此亦應為被上訴人所知悉 ,則被上訴人對其病況可能導致失明一事非毫無預期等一 切情形,認被上訴人得請求之慰撫金,應以100,000元為 相當,逾此範圍之請求,則無理由,不應准許。綜上所述 ,本件被上訴人得向上訴人醫院請求之損害賠償金額,合 計為181,900元【計算式:81,900+100,000=181,900( 元)】。 ?按給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經 其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任;其經債 權人起訴而送達訴狀,與催告有同一之效力,民法第229 條第2項定有明文。次按遲延之債務,以支付金錢為標的 者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息;應付利息 之債務,其利率未經約定,亦無法律可據者,週年利率為 百分之5,同法第233條第1項本文、第203條,亦分別定有 明文。查本件被上訴人對於上訴人醫院之債務不履行損害 賠償請求權,係屬於給付未有確定期限之金錢債權。從而 ,請求自起訴狀繕本送達上訴人醫院之翌日即101年12月1 日(送達證書1份在卷可查)起,至清償日止,按週年利 率百分之5計算之利息,亦屬有據。 六、綜上所述,被上訴人依債務不履行之法律關係,請求上訴人 給付181,900元,及自101年12月1日起至清償日止,按年息 百分之5計算之利息部分,洵屬有據,應予准許;逾此部分 之請求,為無理由,應予駁回。從而原審就超過上開應予准 許部分,為上訴人敗訴之判決,自有未洽,上訴意旨指摘原 判決此部分不當,求予廢棄改判,為有理由,爰由本院廢棄 改判如主文第二項所示。至於上開應准許部分,原審為上訴 人敗訴之判決,並無不合。上訴人仍執陳詞,指摘原判決此 部分不當,求予廢棄改判,為無理由,應駁回其上訴。 七、本件事證已臻明確,兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證 據,經本院斟酌後,認為均不足以影響本判決之結果,爰不 逐一論列,併此敘明。 八、據上論結,本件上訴為一部有理由、一部無理由,依民事訴 訟法第450條、第449條第1項、第79條,判決如主文。 中 華 民 國 105 年 7 月 7 日 醫事法庭 審判長法 官 蘇清恭 法 官 翁金緞 法 官 羅心芳 上為正本係照原本作成。 被上訴人如不服本判決,應於收受送達後20日內向本院提出上訴 書狀,其未表明上訴理由者,應於提出上訴後20日內向本院補提 出理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本),上訴時應提出 委任律師或具有律師資格之人之委任狀;委任有律師資格者,另 應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 上訴人不得上訴。 中 華 民 國 105 年 7 月 7 日 書記官 王薇潔 【附註】 民事訴訟法第466條之1: ?對於第二審判決上訴,上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上 訴人或其法定代理人具有律師資格者,不在此限。 ?上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親,或上訴人 為法人、中央或地方機關時,其所屬專任人員具有律師資格並 經法院認為適當者,亦得為第三審訴訟代理人。 民事訴訟法第466條之2第1項: 上訴人無資力委任訴訟代理人者,得依訴訟救助之規定,聲請第 三審法院為之選任律師為其訴訟代理人。
司法院法學資料檢索系統 匯出時間:109/03/28 07:29 裁判字號:臺灣臺中地方法院 108 年醫字第 19 號民事判決 裁判日期:民國 109 年 01 月 20 日 裁判案由:給付醫療費用 臺灣臺中地方法院民事判決 108年度醫字第19號 原 告 詹嘉一即童齡牙醫診所 訴訟代理人 魏光玄律師 被 告 陳李千 兼 上 訴訟代理人 陳啟彰 上2人共同 訴訟代理人 李金澤律師 上列當事人間請求給付醫療費用事件,本院於民國108年12月16 日言詞辯論終結,判決如下: 主 文 被告陳李千應給付原告新台幣捌拾陸萬壹仟元,及自民國一0八 年四月二十五日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。 訴訟費用新台幣壹萬壹仟零陸拾捌元由被告陳李千負擔。 本判決於原告以新台幣貳拾捌萬柒仟元供擔保後,得假執行。但 被告陳李千如以新台幣捌拾陸萬壹仟元為原告預供擔保後,得免 為假執行。 事實及理由 壹、程序部分: 一、按民事訴訟,係當事人主張其在實體法上之權利(或利益)受 有損害,而請求法院裁判救濟之制度。訴訟法上就各類型之 訴訟為不同之規範及設定其要件。在當事人之兩造或一造有 多數人時,原則上依民事訴訟法第53條以下規定處理,而若 屬特殊類型之訴訟態樣,如與訴訟經濟、防止裁判矛盾、擴 大解決紛爭及保障當事人審級權益之目的不相違背時,司法 實務及學說上亦為肯認。又原告當事人預慮其主張之訴訟標 的法律關係(含原因事實)無法獲得法院之勝訴判決,而同時 以相互矛盾之訴訟標的法律關係(含原因事實)為依據,請求 法院在前者無法為勝訴判決時,一併就後者為審理裁判,此 即司法實務及學說上所稱「訴之預備合併」。又訴之預備合 併,有客觀預備合併與主觀預備合併之類型。客觀訴之預備 合併,係就訴訟標的法律關係為規範,在同一組原告及被告 之架構,原告對被告為請求時,主張2個相互矛盾之訴訟標 的法律關係,請求法院在前者(先位聲明)無理由時,就後者 (備位聲明)一併為審理裁判,此種訴訟類型因前後訴訟標的 法律關係之當事人均相同,僅在請求權依據之法律關係上有 先後順序之差異,其基礎事實及證據方法大致相同,與訴訟 經濟、防止裁判矛盾、擴大解決紛爭及保障當事人審級權益 等目的不相違背,司法實務及學說上向來均採肯認之見解。 至於主觀訴之預備合併,主要係指先位、備位之訴之當事人 不同,並請求法院在無法就先位之訴為勝訴判決時,即就備 位之訴為審理裁判。此類型訴訟因其先位、備位聲明之當事 人並不相同,縱其訴訟標的法律關係可能相同、依據之基礎 事實亦可能同一,甚至攻擊防禦之證據方法亦可能相互援用 ,並具有相當程度之訴訟經濟、防止裁判矛盾及擴大解決紛 爭之功能,但因此類型之訴訟態樣就備位聲明之當事人而言 ,係以先位聲明當事人之請求無理由時為審理之條件,若先 位聲明有理由時,備位聲明部分即毋須裁判,此時因備位當 事人於訴訟審理過程仍須參與攻防及辯論,但不一定會受裁 判,形同進行無實益及不安定之訴訟程序,明顯影響備位聲 明當事人之權益,特別是在上級審或更審程序中始就備位聲 明為裁判之情形,備位當事人之審級利益即受到剝奪,故在 訴訟程序是否准許此類型之訴訟,即應再為斟酌。又程序選 擇權為訴訟法上賦予當事人之權利,當事人得就是否參與訴 訟行為以自由意思決定,審級或訴訟程序所生之不利益,亦 得藉由當事人之同意而為適當之調整及補正(參見民事訴訟 法第451條規定),倘當事人同意為備位聲明之當事人,不論 其為備位原告或被告,因其訴訟上之不利益業經其自由意志 選擇同意而為調整及補正,且仍同時具有上述訴訟經濟等功 能,自得予以許可,以符合當事人享有程序選擇權之意旨。 換言之,在主觀訴之預備合併之情形,若係備位原告,因其 已同意列為備位原告而起訴,應屬合法;若係備位被告,除 經其同意外,尚難以原告單方之意思即認備位聲明部分為合 法,此有臺灣高等法院高雄分院民國101年度重抗字第7號民 事裁定意旨可供參照,而最高法院101年度台抗字第713號及 103年度台抗字第478號等民事裁定意旨亦採同一見解,均認 為備位聲明之被告當事人「未拒卻而應訴」之情形,始符合 民事訴訟採辯論主義之立法精神,而為法之所許。據此,原 告提起本件訴訟係以先位聲明請求被告陳啟彰給付新台幣( 下同)861000元,及自108年1月10日起至清償日止按年息百 分之5計算之利息,而備位聲明請求被告陳李千給付861000 元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息等情【參見本院108年度中司調字第1610號卷宗( 下稱中司調卷)第13頁】,即原告係以主觀訴之預備合併型 態提起本件訴訟,本院乃於108年7月3日言詞辯論期日當庭 詢問被告2人共同訴訟代理人是否同意原告以主觀預備合併 訴訟方式起訴,嗣經被告2人共同訴訟代理人當庭以言詞表 示同意等語,並經記明筆錄在卷(參見本院卷第1宗第37頁) 。是依前揭最高法院101年度台抗字第713號及103年度台抗 字第478號等民事裁定意旨,備位聲明之被告陳李千既同意 原告之起訴型態,即屬「未拒卻而應訴」之情形,應認原告 提起本件主觀預備合併訴訟為合法,應予准許。 二、又訴狀送達後,原告不得將原訴變更或追加他訴,但請求基 礎事實同一者,不在此限,民事訴訟法第255條第1項第2款 定有明文。又所謂「請求之基礎事實同一」者,係指變更或 追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性,各請求利益之主張 在社會生活上可認為同一或關連,而就原請求之訴訟及證據 資料,於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體 性,得期待於後請求之審理予以利用,俾先後兩請求在同一 程序得加以解決,避免重複審理,進而為統一解決紛爭者即 屬之(參見最高法院100年度台抗字第716號民事裁判意旨)。 原告起訴主張被告陳啟彰為治療其母即被告陳李千牙齒植牙 問題,於105年8月22日偕同被告陳李千前往原告診所進行植 牙之醫療診治,期間自105年8月22日起至107年11月9日止全 部療程結束,並由原告負責診療,而被告陳啟彰與原告就被 告陳李千之植牙治療計畫等診療事宜進行討論,被告陳啟彰 表示同意委請原告為被告陳李千進行植牙治療,並請原告告 知醫療費用,及同意由其給付醫療費用,是系爭醫療契約係 由原告與被告陳啟彰間訂立,其法律性質為「第3人(即被告 陳李千)利益契約」,且系爭醫療契約互負法律義務者為原 告與被告陳啟彰,契約內容為原告提供植牙服務予被告陳李 千,並由被告陳啟彰支付醫療費用予原告,醫療費用合計 101萬1000元,被告陳啟彰已給付150000元,尚積欠861000 元,爰依系爭醫療契約法律關係以先位聲明請求被告陳啟彰 給付861000元及法定遲延利息,並以備位聲明請求被告陳李 千給付861000元及法定遲延利息。嗣原告於108年9月25日言 詞辯論期日當庭以言詞主張已為被告陳李千完成植牙之全部 療程,倘兩造間不成立系爭契約,被告陳李千亦有不當得利 之情形,乃追加民法第179條不當得利規定為請求權基礎等 語(參見本院卷第1宗第109頁)。是本院審酌原告先後提起之 原訴及追加之訴(追加請求權基礎部分),其原因事實皆因原 告提供被告陳李千關於植牙之醫療服務衍生,原訴及追加之 訴之請求利益在社會生活上具有關聯性,且原訴之證據資料 在追加之訴之審理上亦得相互援用,基於訴訟經濟及先後2 請求得在同一程序加以解決,應認原訴及追加之訴之請求基 礎事實同一,依前揭民事訴訟法第255條第1項第2款規定及 最高法院100年度台抗字第716號民事裁判意旨,並非訴之變 更或追加,毋庸徵得被告2人同意,應予准許,合先敘明。 貳、得心證之理由: 一、原告方面: (一)原告起訴主張: 1、被告陳啟彰為治療其母即被告陳李千之牙齒植牙問題,於 105年8月22日偕同被告陳李千至原告診所進行植牙之醫療 診治,並由原告負責診療,治療期間自105年8月22日起至 107年11月9日止全部療程結束,被告陳啟彰於105年8月22 日及105年10月4日先後2次與原告討論被告陳李千之病症 及植牙治療計畫及診療等事宜,被告陳啟彰當場向原告表 示同意委請原告進行植牙治療,並請原告告知醫療費用, 由其給付醫療費用予原告。是系爭醫療契約係由原告與被 告陳啟彰間訂立,屬「第3人(即被告陳李千)利益契約」 ,而系爭醫療契約互負法律義務者應為原告與被告陳啟彰 。嗣於105年12月14日、105年12月21日、106年2月21日及 106年3月2日均係由被告陳李千之孫即訴外人陳敬昕陪同 ,自106年4月20日以後則由被告陳李千自行前往原告診所 接受治療。原告在診療期間因應被告陳李千之治療情形及 病情變化,秉持醫療專業進行調整及採取適合被告陳李千 之治療方式,被告陳啟彰亦於107年3月23日親自致電向原 告表示同意醫療內容及醫療費用,此有醫囑紀錄表、牙醫 診所治療紀錄表、預計下次療程表及治療前後X光片、照 片可證。 2、又原告與被告陳啟彰於105年8月22日確認治療方案及醫療 費用,雙方達成系爭醫療契約之意思合致後,原告即開始 對被告陳李千進行植牙治療,治療項目包括:(1)3M人工 牙根,共4顆,每顆20000元,合計80000元;(2)植牙4顆 ,每顆80000元,合計320000元;(3)上顎活動假牙即植體 支持覆蓋式義齒,共4個,合計150000元;(4)支台齒,共 4顆,每顆8000元,合計32000元;(5)金屬柱心,共3顆, 每顆3000元,合計9000元;(6)金屬鑄造冠,共12顆,每 顆15000元,合計180000元。而被告陳啟彰亦分別於105年 11月1日以現金給付60000元,及於105年12月21日以支票 給付90000元,合計150000元予原告,故從被告陳啟彰之 履約行為,足證原告與被告陳啟彰間確實成立系爭醫療契 約,原告負有診治病人即被告陳李千之義務,被告陳啟彰 則有給付醫療費用之義務。惟被告陳李千所有植牙療程結 束後,尚有醫療費用861000元未付,原告遂以電話多次向 被告陳啟彰催討,均未獲置理,迄至原告於108年1月8日 以台中南屯路郵局第7號存證信函通知被告陳啟彰給付積 欠之醫療費用後,被告陳啟彰始於108年1月10日以新莊五 工郵局第21號存證信函回復,主張被告陳李千之療程尚未 結束,且治療過程有損害到健康之牙齒而拒絕支付費用, 足證被告陳啟彰就兩造間成立系爭醫療契約並無爭執,僅 對於履行內容有爭議,嗣原告再於108年1月15日以台中南 屯路郵局第22號存證信函向被告陳啟彰解釋說明,然被告 陳啟彰卻於108年1月19日以新莊五工郵局存證號碼第56號 存證信函改稱:「從未允諾原告診所支付任何費用」等語 ,並拒絕支付任何醫療費用,迄至原告起訴時仍未再給付 剩餘醫療費用。 3、依民法第153條第1項規定,要約與承諾由當事人意思自由 為之,如不承諾,亦不須通知,此為一般情形,惟因開業 醫師或醫療機構通常有受委託處理一定事務之公然表示, 對於該事務之委託,不即為拒絕之通知時,依民法第530 條即視為允受委任。又當事人間如已就醫療契約必要之點 ,由醫師運用醫學知識及技術予以診斷、治療互相表示一 致,其醫療契約即為成立,不以訂立書面契約為必要。且 醫療契約為諾成契約,僅須當事人雙方意思表示合致即可 ,至於病患或家屬究有無實際簽立書面契約,不影響醫療 契約之成立生效,且醫療契約係醫師或醫院提供特殊之醫 療技能、知識、技術為病患診治疾病而訂立之契約,其契 約性質屬委任契約或近似委任契約之非典型契約(參見最 高法院97年度台上字第1000號民事裁判意旨)。另醫療契 約係受有報酬之勞務契約,性質類似有償之委任關係,依 勞務性契約「報酬後付」之原則,醫療費用應在醫療完成 時給付(參見最高法院89年度台上字第2663號及97年度台 上字第1000號等民事裁判意旨),是醫療契約如無特約或 習慣,俟完成醫療給付時即得請求清償醫療費用,被告陳 李千自105年10月至107年11月間既在原告診所接受植牙治 療之事實已如前述,足認兩造間成立系爭醫療契約,且被 告陳啟彰亦自承曾與原告討論,並已部分履行系爭醫療契 約之醫療費給付義務。 4、倘鈞院認為先位被告陳啟彰並非系爭醫療契約之當事人, 則備位被告陳李千即為系爭醫療契約之當事人,自負有給 付醫療費用之義務,爰依系爭醫療契約法律關係提起本訴 。退步言之,倘鈞院認為系爭醫療契約不成立,則被告陳 李千亦有無法律上原因而受有利益之情形,依民法第179 條規定請求被告陳李千返還所受利益861000元等情。 5、並聲明:(1)先位聲明:被告陳啟彰應給付原告861000 元,及自108年1月10日起至清償日止按年息百分之5計算 之利息。願供擔保請准宣告假執行。(2)備位聲明: 被告陳李千應給付原告861000元,及自起訴狀繕本送達翌 日起至清償日止按年息百分之5計算之利息。願供擔保 請准宣告假執行。 (二)對被告抗辯之陳述: 1、被告陳啟彰於105年8月22日偕同被告陳李千前來原告診所 進行植牙之醫療診治時,當時經原告初步診斷,約定之治 療計畫包括「拔牙」、「3M人工牙根」、「植牙」、「支 台齒」、「金屬柱心+金屬鑄冠造」、「金屬鑄冠造」、 「固定式牙冠牙橋」等,費用為572000元,此有原證2即 醫囑紀錄表之105.8.22編號及原證15之整理治療計畫 表可參,因當時被告陳李千尚未拍攝口腔X光,遂由原告 以目視診斷先就治療計畫進行初步討論。嗣被告陳啟彰於 105年10月4日再陪同被告陳李千回診時,雙方參考X光片 診斷後,對後續治療計畫進行確認及修正,原告亦提供許 多治療方案供被告2人選擇(參見原證2即醫囑紀錄表之105 .10.4),當日雙方認可及約定之治療計畫,除以105年8月 22日之治療方案為本外,再新增安裝「3M人工牙根」牙位 ,新增安裝「金屬柱心+金屬鑄冠造」之費用(參見原證 15即105.10.4治療計畫表格),總費用為631000元。前揭 治療計畫於105年10月4日確定後,原告即依該計畫為被告 陳李千進行下列治療:(1)105年11月1日於牙位15、13分 別植入3M人工牙根各1根,每根20000元,2根共40000元。 (2)105年11月1日於牙位45、47分別植牙各1顆,每顆 80000元,2根共160000元。(3)105年12月14日於牙位22、 25分別植入3M人工牙根各1根,搭配先前植入2根3M人工牙 根, 用以勾住舊有假牙,每根20000元,2根共40000元。 (4)105年12月14日於牙位37植牙1顆,共80000元。(5)106 年1月13日於牙位34植牙1顆,共80000元。又被告陳李千 於106年2月21日由孫子陳敬昕陪同回診時,經原告判斷牙 位23之牙齒毋需安裝金屬柱心及金屬鑄冠造,遂再變更治 療計畫及扣除安裝費用17000元,故醫療費用減為614000 元。 2、原告在治療過程發現被告陳李千因高齡致口腔恢復能力不 佳,其植入植體之傷口癒合程度不如預期,認為被告陳李 千之牙根狀態無法支撐假牙,無法按預定計畫繼續治療, 故於106年3月2日與被告陳李千討論後,陳敬昕當場表示 會回去告知被告陳啟彰,而被告陳李千亦同意依新治療計 畫,醫療費用會轉告被告陳啟彰處理,原告亦親自撥打電 話告知被告陳啟彰醫療計畫已變更乙事。事後被告陳李千 前來回診,即依變更後之治療計畫繼續治療,而變更之計 畫係將先前植入3M人工牙根之牙位上改為一般固定式植牙 ,醫療費用改為每顆80000元(原告植入3M人工牙根費用每 顆20000元部分則不收取,直接從固定式植牙80000元扣除 ,故實際上祇需補足固定式植牙及3M人工牙根之差額每顆 60000元),故被告陳李千於106年4月12日在牙位15、13、 22、25進行植牙費用,扣除3M人工牙根費用80000元,追 加費用為240000元。又上揭醫療計畫變更為固定式植牙後 ,被告陳李千原先使用之假牙即須更換,於106年4月12日 門診時即替被告陳李千測量製作新的上顎活動假牙即植體 支持覆蓋式義齒,因該假牙需配合被告陳李千之口腔形狀 需製作模型,並送往日本以特殊材料進行客製化支架及假 牙,全部造價為150000元,故總醫療費用已追加變更為 100萬2000元。 3、被告陳李千在原告診所除上揭植牙治療外,尚包括假牙相 關治療,茲說明如次: (1)106年12月5日回診時,因牙位44牙齒以前有做過根管治療 及套上臨時假牙,且日後預計與牙位41、31一起做金屬鑄 造冠,而原告當日將臨時假牙取下後發現該牙齒牙根已經 斷裂,判斷後認為先不做金屬鑄造冠較為合適,乃刪除此 部分費用17000元。 (2)107年2月5日,於牙位34、37安裝支台齒,即連接植體與 假牙之接頭,1個8000元,共16000元。 (3)107年3月27日,於牙位45、47安裝支台齒,1個8000元, 共16000元。 (4)107年4月18日,因牙位43牙齒蛀牙嚴重,已影響到牙根, 需要重新治療及重做金屬柱心+金屬鑄造冠,故新增費用 18000元(計算式:金屬柱心3000+金屬鑄造冠15000=18000 元)。 (5)107年6月8日,因牙位41、31牙齒牙痛,進行根管治療, 治療後需多做金屬柱心,1個3000元,共6000元。 (6)107年11月9日所有療程結束後,分別於牙位31、41、47、 46、45、34、35、36、37、42、33安裝金屬鑄造冠,1個 15000元,11個共165000元。 (7)以上被告陳李千在原告診所之所有醫療費用總額原為101 萬1000元,扣除已支付150000元後,尚積欠861000元未付 ,被告陳啟彰自有履行系爭醫療契約之醫療費用義務。 4、被告陳啟彰固抗辯稱被告陳李千右下第1小臼齒即牙位44 牙齒,原告診所有醫療疏失云云。然實際情形係該牙齒本 身即為殘根且有蛀牙,並已進行過根管治療,而抽過神經 之牙齒本來即較一般牙齒容易脫落,且該牙齒於最初之醫 療計畫係約定保留及做假牙,惟因嗣後經原告診斷有脫落 問題可能須調整醫療計畫後,被告陳啟彰迄今均未回應, 故實際上尚未治療,且原告已於108年1月15日以台中南屯 路郵局第22號存證信函向被告陳啟彰說明,該牙齒係被告 陳李千本身牙齒蛀牙後治療之問題,並非原告診治有疏失 ,自非屬原告之責任。 5、依證人即原告之專任牙醫助理賴易詩於108年8月28日言詞 辯論期日到庭證述內容:「(原告訴代問:日期於105年8 月22日、105年10月4日,家屬欄位填兒子,這個兒子是否 認得?),我知道,就是陳啟彰。」、(原告訴代問:請說 明105年10月4日這天你記載之內容,發生過程?)當時有經 由X光片,提供很多方案給陳啟彰選擇,最後他有選擇做 上顎簡易植體,簡易植體4根,下顎也有做植牙4根,並且 牙齒下面做12顆假牙,還包含一1釘子,已經告知陳啟彰 費用及方式是否OK,陳啟彰表示可以,我另外有寫1張費 用的紙給他,請他帶回。」、「(原告訴代問:你們如何 確定他們有同意治療方案?)因為陳李千有繼續回來診所 就診治療。」、「(原告訴代問:提示原證8收據,上面有 60000元、90000元的2張收據,這是被告繳費後你們給的 收據嗎?)是的,當時是陳啟彰及陳敬昕拿2張支票來的。 」、「(被告共同訴代問:「你剛才講到陳李千跟她說上 顎、下顎各做4根植體及做12顆假牙,這是什麼時候談的 ?誰跟她談的?)於105年時,當次看診陳啟彰有陪同前來 ,並確認陳啟彰對治療內容是否OK,陳啟彰表示可以,所 以陳李千才會做後續治療,是院長跟陳啟彰談的。」、「 (被告共同訴代問:院長跟陳啟彰談這個事情時,你是否 在旁記錄醫囑內容?)是的,並且有寫1張紙給陳啟彰帶回 。」、「(被告共同訴代問:事後陳啟彰付多少錢,你知 道嗎?)支票上面的60000元,並且下次回診時請他兒子陳 敬昕帶90000元支票過來。」、「(被告共同訴代問:你們 有沒有要求陳啟彰何時開始付款?)已告知他下次療程需 要做植牙,並且要付款,他於105年11月1日也付款了。」 等語,可知系爭醫療契約係由原告與被告陳啟彰間經由雙 方磋商及協議內容與金額後意思表示達成合致而成立,與 原告商談醫療服務內容、決定契約細節、同意治療計畫 、同意醫療費用及嗣後給付價金者,均為被告陳啟彰,被 告陳啟彰即為系爭醫療契約之當事人。尤其被告陳李千之 治療持續長達1年半有餘,該期間被告陳李千持續回診治 療次數10餘次,足證系爭醫療契約確已成立。至被告訴訟 代理人固一再爭執有關給付價金時間及應給付之數額等問 題,顯係誤解契約成立與履行間之差異,系爭醫療契約係 雙方當事人確認治療計畫及價金數額時即已成立,後續治 療計畫及繳費僅係履行行為,證人賴易詩證述繳費係做到 那付到那,僅係履行方式,並不影響契約之成立及效力, 如同不動產預售屋買賣,工程款給付亦係施工到不同階段 才繳納不同之款項,但契約之效力並無疑義,而治療過程 中治療計畫改變因而修正治療費用及付款時間,亦僅係契 約成立後之變更或修正,亦不影響原始契約之成立及生效 ,被告此部分抗辯顯無理由。 6、原告於變更治療計畫後曾多次嘗試與被告陳啟彰聯繫並向 被告陳李千及陪同看診之家屬說明,包含後續植牙部分, 並無未得被告陳李千家屬同意即逕行植牙手術之情形,說 明如下: (1)被告陳李千原於105年10月4日雙方約定之治療計畫植入人 工牙根,係因被告陳李千已高齡80餘歲採取之權宜治療方 式,並無法長期使用。而在後續治療過程,發現被告陳李 千因高齡致骨整合(所謂骨整合乃指植體與齒槽骨自然之 結合,簡言之植體於植入骨頭後,骨頭會接觸到植體,黏 附、癒合到植體表面,接著進行鈣化並與植體相互嵌在一 起,之後才能安裝假牙)之情況不佳,牙床無法癒合,骨 整合程度不如預期,難以固定植體,簡易植牙無法治癒陳 李千之牙齒問題,故經原告判斷後,認定被告陳李千之植 體狀態無法支撐其假牙,無法按原定計畫繼續治療,故於 106年3月2日與被告陳李千討論後,陳敬昕當場表示會回 去告知被告陳啟彰有關治療計畫改變,被告陳李千亦表示 同意依新治療計畫,費用會轉告被告陳啟彰處理,且被告 陳李千亦持續回診治療至全部療程結束,此有證人賴易詩 於108年8月28日言詞辯論期日到庭證述內容:「(原告訴 代問:106年2月21日記載寫治療計畫已更改,請說明更改 內容及更改過程?)當時陳李千來植牙,發現骨質狀況不 好,原告有提供治療方案並告知她孫子,請她孫子回去轉 告他兒子,並跟原告聯絡,但他兒子都未聯絡,原告有多 次打電話給他兒子都沒有回覆,有1次有打通,也有聯絡 上,有告訴他要來看X光片,並且再解釋1次治療計畫。」 、「(原告訴代問:陳啟彰沒有聯絡時,是否有再跟陳李 千及其孫子確認治療方案變更的部分?)有再跟陳李千說 明,請她轉告她兒子再次確認治療方案是否可以。」、「 (原告訴代問:你們是否有告知陳敬昕關於陳啟彰未回應 的事情?他是如何回應?)請陳敬昕回去聯絡陳啟彰,並 且與診所聯絡。」等語。 (2)依前述,可知原告於變更治療計畫後均有當場告知被告陳 李千及陪同之家屬,而被告陳李千及陪同家屬亦均表示會 回去告知被告陳啟彰,而被告陳李千雖已高齡,但身體健 康、神智清楚,可自行從家中前往原告診所看診,顯然意 識清楚能理解原告之意思,且被告陳啟彰之子即陳敬昕亦 為思緒健全之人,被告陳李千治療期間長達1年半,若被 告2人不同意治療計畫變更或方案,均可隨時與原告聯繫 ,亦或是不讓被告陳李千繼續前往原告診所就診,然被告 陳李千卻持續看診接受治療,直至所有療程結束,此有被 告陳李千全部治療結束完成之照片及X光片可憑。又上揭 照片證明被告陳李千係可接受植牙治療,且治療成果並無 問題,被告陳李千目前牙齒健康並無被告陳啟彰抗辯不能 植牙之情事。尤其被告陳啟彰於105年10月4日與原告合意 成立系爭醫療契約,本含有植牙治療,被告陳啟彰亦不否 認105年10月4日約定之治療內容,既於105年10月4日約定 之治療計畫即已有植牙,豈有事後主張被告陳李千不適合 植牙治療之理?何況被告陳李千確實已完成全部植牙治療 計畫,原告亦當庭請求被告陳啟彰先行確認對於被告陳李 千目前之治療結果是否爭執,被告陳啟彰迄今均未表示異 議,輔以被告陳李千之口腔照片,足證被告陳李千之治療 已完成,且無不能植牙治療之情事至明。 (3)醫療契約成立後,醫療機構固負有診斷治療義務,但此診 療義務並非負有完全治癒病人病症之義務,而為依據病人 病症盡其可能之治療義務,與買賣、消費借貸等須交付物 品或金錢等一定結果之結果債務,本屬有別,且醫療行為 具有高度之專業性及裁量性及不確定性,病患通常無從預 知醫療給付之細節,醫療機構囿於病患專屬性,亦難於締 約時即確定給付內容,醫病雙方既非約明特定診療結果, 僅須就約定事項為處理,即屬履行債務,毋須擔保該醫療 工作完成或其診療之效果。醫療機構於醫療契約所負之醫 療債務,僅係為克服疾病之手段而實施之「手段債務」, 非為達特定結果獲予治癒之「結果債務」,故依前揭事實 及證人賴易詩之證述,足證原告與被告陳啟彰間確有成立 醫療契約,且後續變更治療計畫均有告知被告陳李千及陪 同家屬,並以電話讓被告陳啟彰知悉,原告已於107年11 月9日結束全部療程,被告陳啟彰依法自有給付醫療費用 之義務。再被告陳李千自105年8月起至107年11月9日治療 期間長達2年餘,期間進行植牙治療部份亦超過1年半,治 療期間被告陳啟彰均未對植牙治療計畫表達異議,卻在全 部治療完畢後,方爭執未經同意原告即進行治療,被告陳 啟彰所為違背誠信原則。倘被告陳啟彰不同意治療計畫變 更,為何不提前向原告表示,原告已多次透過被告陳李千 及陪同家屬陳敬昕轉告,亦由原告親自電話告知,被告陳 啟彰對醫療計畫變更乙事必有所知悉,豈可諉為不知,何 況治療期間超過2年,被告陳李千每1個月均有回診接受診 療,且每1次醫生及護士均於診療前告知今日治療內容, 診療後告知下次治療計畫並預約看診時間,原告基於被告 陳李千健康看病之權益,合理相信及依雙方約定之醫療計 畫進行診療,縱未簽立書面契約,亦不應影響雙方確有醫 療服務契約之真意,被告陳啟彰偽稱毫不知情,顯屬虛偽 陳述。 7、被告陳李千於治療之初固有攜帶2副假牙前來原告診所求 診,惟該2副假牙已不牢固而無法使用,因被告2人當時表 示希望上顎沿用舊假牙,原告考量被告陳李千高齡80歲及 其身體狀況,並節省費用,乃建議使用簡易植牙,經被告 2人同意後,即以4根人工牙根植入被告陳李千上顎骨頭, 以支撐原有假牙,但因被告陳李千上顎骨質不佳,骨頭與 簡易植牙之牙釘骨整合情況不如預期,4根人工牙釘陸續 脫落,必須更改治療計畫,改用一般植牙釘,原告當時即 向被告陳李千告知治療計畫變更,並請被告陳李千告知被 告陳啟彰,已如前述,被告陳彰雖抗辯稱被告陳李千並 無製作新的活動假牙之必要,惟被告陳李千舊的活動假牙 已無法安裝在新植體上,必須製作新的活動假牙及需有1 副特有零件locator將新的活動假牙固定,此零件需印模 後送往日本使用特殊電腦機器刻製,必須為被告陳李千量 身訂做,符合被告陳李千之口腔骨型,新活動假牙以套筒 套在locator上,方能固定使用,被告陳彰此部分抗辯 委無可採。 8、被告陳啟彰抗辯稱兩造間僅就修改假牙部分成立醫療契約 ,對於植牙部分並未成立醫療契約,均與事實不符,茲說 明如下: (1)依證人賴易詩之證述及原告提出醫囑紀錄表,明確記載被 告陳啟彰陪同被告陳李千前來原告診所討論治療計畫時, 即包含上顎簡易植牙及下顎植牙等療程,足證被告陳啟彰 自始知悉且同意原告對被告陳李千進行植牙,故系爭醫療 契約並非假牙修補甚明,且被告陳啟彰於訴訟起始之答辯 理由,僅否認其為系爭醫療契約當事人,並未同意變更醫 療計畫,但對於被告陳李千原本醫療計畫即包含上顎簡易 植牙及下顎植牙等療程之事實並未否認(原告在鈞院第1次 開庭時即請求鈞院闡明被告對目前已完成治療部分作確認 ,被告陳啟彰後續2次開庭均親自到場,卻均未對下顎完 成植牙部份提出爭執或質疑,顯見被告陳啟彰自知原治療 計畫即有植牙部分),亦未爭執下顎有植牙計畫之事實, 然被告陳啟彰卻於108年9月25日言詞辯論期日突然否認全 部植牙治療計畫,改稱僅有成立修改假牙契約,其陳述明 顯前後矛盾,且答辯理由及主張違背常情,視法律規定當 事人應真實陳述之法定義務如無物,顯不可採。 (2)被告陳啟彰既不否認105年10月4日約定之治療計畫,豈有 事後爭執被告陳李千不適合植牙治療之理?又被告陳啟彰 謊稱其以支票支付之150000元僅係修改假牙費用,而非植 牙費用云云。然被告陳啟彰當庭亦自承係知悉假牙治療有 政府補助而帶被告陳李千前往看診,而一般單純假牙修改 ,豈有高達150000元醫療費用之理?被告陳啟彰為某公司 法人高階主管,擔任總經理職務,社會經驗豐富,豈有相 信修改假牙在政府補助下仍需費用150000元之理?足證被 告陳啟彰所述皆屬不實,係有意規避自身應給付醫療費用 之責任。況依證人賴易詩之證述內容,可知被告陳啟彰於 105年10月4日陪同被告陳李千至原告診所治療時,即有選 擇並同意進行「上顎簡易植體」及「下顎植牙4根」之情 事,豈有事後抗辯稱被告陳李千不適合植牙治療及雙方未 成立植牙之系爭醫療契約之理?再假牙修補祇需要調整、 研磨即可,依原證21即被告陳李千之2副假牙照片,該假 牙可發現背面有2個金屬孔,金屬孔即為將假牙固定至口 腔內植體上之零件,而該假牙整體材質為樹脂,若進行假 牙修改,僅需將假牙取下磨除多餘部分使其能與口腔貼合 即可,治療過程根本無需拍攝X光片,被告陳啟彰又何需 於105年8月22日第1次陪同被告陳李千看診後,又於X光片 拍攝後第2次再陪同被告陳李千前來商討治療計畫?尤其 原告於107年12月18日寄發台中南屯路郵局第816號存證信 函及於108年1月8日寄發台中南屯路郵局第7號存證信函, 均明確向被告陳啟彰表示醫療費用包含假牙及植牙費用, 而被告陳啟彰於108年1月10日寄發新莊五工郵局第21號存 證信函對此並未否認,足證被告陳啟彰自始知悉並同意被 告陳李千植牙之治療。 9、被告陳李千於108年10月23日言詞辯論期日所為之陳述內 容有諸多錯誤,其記憶明顯混亂而有所欠缺,顯不可採, 說明如下: (1)家屬陪同看診次數部分: 被告陳李千對於家屬陪同前往原告診所看診之次數上有許 多錯誤,被告陳李千稱被告陳啟彰陪同去過1次,孫子陳 敬昕也陪同1次云云,然實際上被告陳啟彰陪同2次(105年 8月22日、105年10月4日),陳敬昕陪同4次(105年12月14 日、105年12月21日、106年2月21日、106年3月2日)。又 被告陳李千於原告訴訟代理人詢問於105年8月22日第1次 看診時係由何人陪同,被告陳李千係回答單獨前往,但實 際上當天係由被告陳啟彰陪同前往,可見被告陳李千記憶 已有缺失甚至混亂情形,其證詞已有不可信之情形。 (2)自述自行推輪椅前往原告診所部分: 被告陳李千陳述其係自己坐輪椅推往原告診所看診云云, 但實際上被告陳李千除幾次由兒孫陪伴外,幾乎係獨自1 人前往原告診所,且均係靠雙腳行走舉止正常,並無乘坐 輪椅,且依常理,被告陳李千已高齡83歲,顯不可能獨自 1人「自行推輪椅」方式前往原告診所,其陳述顯不可採 且係蓄意為不實陳述。 (3)對於治療過程及治療計畫表示不知情部分: 被告陳李千稱其對於原告進行之治療均不了解,顯係為袒 護被告陳啟彰所為虛偽陳述,因原告於每次治療前均會告 知病患今日之治療內容,並於治療結束後告知下1次繼續 治療內容,並交付處方箋予病患,由病患持向報到櫃台繳 回及記錄治療情形,同時約定下1次回診時間,經過多道 手續。又被告陳李千經近2年10餘次治療,竟陳述完全不 知情云云,顯屬虛偽。再依常理,被告陳李千治療期間長 達1年多,若對於治療計畫及治療內容不清楚或有疑問, 均可立即或於家中透過電話與原告診所詢問及確認,何況 被告陳李千亦自承其子即被告陳啟彰時常會回家探望,並 詢問其牙齒治療情形、是否方便用餐等,即會知悉牙齒治 療情形之問題,被告陳李千豈可能對長達1年有餘之治療 內容一無所知? 10、依原證23即台中市牙醫醫療機構收費標準表,製作單顎全 義齒(即假牙)之價格約在20000元至40000元間,依常理而 言,施作更為簡易且不必有任何手術行為之假牙修改,其 價格勢必更低於假牙之製作,故假牙修補不可能有高達 150000元以上之費用,被告陳彰抗辯稱其支付150000元 元係修改假牙之費用,顯與常理及收費之標準不合。尤其 被告陳啟彰擔任公司總經理,社會經驗豐富,自不可能有 無經驗或認知錯誤之情形,況被告陳李千治療期間長達1 年多,經10餘次門診治療,而假牙修補亦不可能需要1年 多時間,足證被告2人此部分抗辯與事實不符。 11、證人陳敬昕及被告陳啟彰於108年11月20日言詞辯論期日 所為之證述及陳述明顯有諸多瑕疵及不合理之處,分別說 明如下: (1)證人陳敬昕及被告陳啟彰對於被告陳李千之治療過程及治 療計畫均表示不知情部分: 證人陳敬昕證述關於原告對被告陳李千進行之治療均不了 解,顯係袒護被告2人所為之虛偽陳述,因原告診所於每 次治療前,醫師均有當場告知病患及陪同家屬有關當日進 行之治療內容,並於治療結束後告知下1次繼續治療內容 ,及交付處方箋予病患或家屬,由病患持到2樓報到櫃台 繳回,並約定下1次回診時間,若無處方箋上記載下次約 診間隔時間,報到處根本無法預估應安排預約時間,而證 人陳敬昕陪同被告陳李千看診達4次,且被告陳李千診療 時均陪同在旁,並代理被告陳啟彰交付醫療費用,卻偽稱 對一切醫療過程均完全不知情,顯屬虛偽不實。況證人陳 敬昕陪同被告陳李千到原告診所就醫時,證人賴易詩曾交 付變更醫療計畫之費用單予證人陳敬昕,並請其轉交予被 告陳啟彰,此有證人賴易詩證詞可憑。 被告陳李千自105年8月起至107年11月9日止在原告診所治 療期間長達2年餘,植牙治療部分亦超過1年半有餘,該期 間被告陳啟彰與證人陳敬昕均多次陪同至原告診所就診, 其等對於被告陳李千接受原告診所治療乙事,自屬知悉。 其等身為被告陳李千之直系血親,又自承彼此均有正常交 流往來,則平日相處及逢年過節時,必然有噓寒問暖,關 心牙齒治療情形之舉動,被告陳啟彰及證人陳敬昕豈有完 全對被告陳李千進行植牙治療完全不知情之可能,顯屬虛 偽陳述,更違背經驗及論理法則。 證人陳敬昕證稱其陪同被告陳李千前往原告診所治療時, 被告陳李千會被帶到「小房間」,而證人陳敬昕所謂之「 小房間」即係指原告診所之手術室,係專為植牙使用,證 人陳敬昕此部分證述足認其係知悉被告陳李千有進行植牙 治療,治療項目絕非僅有調整假牙而已,被告陳啟彰謊稱 僅有調整假牙云云,顯屬虛偽。 (2)被告陳啟彰抗辯稱原告對於回診時間及預約看診均未告知 部分: 原告診所係頗具規模之醫療機構,且自診所內部各樓層之 安排,相1關人員配置,及2樓報到處所、處方箋等細節可 知,原告診所對於病患之約診均係固定模式,行之有年, 約診流程均係於診治醫師治療結束後告知下1次繼續治療 內容,並交付處方箋予病患,由病患持向報到櫃台繳回, 並約定下1次回診時間,已如前述,倘無處方箋上對於預 估下次診療時間之記載,報到處無法確認適合之約診時間 ,此從處方箋右下方記載可知,故被告陳啟彰抗辯稱原告 診所回診日期及時間均為另外通知,而未預約、未見過處 方箋等云云,均屬虛偽不實。況依證人陳敬昕之證述內容 ,其明確證述看過聲證8之預約卡,但對於聲證7之處方箋 及原告診所以處方籤交換預約卡之流程表示沒看過以及不 清楚云云,惟依前開原告診所看診流程,足見證人陳敬昕 於關鍵及細節問題之回答均係避重就輕,有袒護被告之嫌 ,更與證人賴易詩之證詞有諸多不同,此從:「(原告訴 代問:提示108年11月13日民事聲請調查證據暨準備(五) 狀聲證7的處方箋,你有沒有見過類似格式的處方箋?)沒 有。」、「(原告訴代問:你有沒有看過聲證8的預約卡?) 有。」等語,足證原告診所確實會開立預約卡交付病患, 及同時告知下1次回診時間,縱使證人陳敬昕證稱未看過 聲證7處方箋,然依照上開證詞仍可佐證原告說明之診療 流程確屬事實。詎被告陳啟彰卻抗辯稱原告診所回診時間 係另外通知,並表示未看過聲證7、8之預約卡,倘將被告 陳啟彰之陳述與證人陳敬昕之證詞及原告診所看診之流程 比對,可見有明顯之矛盾與瑕疵,更與常理不合。 (3)被告陳啟彰抗辯稱被告陳李千2副假牙中有1副係由原告診 所製作云云,然經原告診所查詢資料,實際上2副假牙均 非原告診所及醫師製作,2副假牙均係由其他診所或醫院 製作,此有被告陳李千病歷資料及治療紀錄表可證。又被 告陳啟彰對於原告訴訟代理人詢問該2副假牙之製作費用 等問題均陳述不知、不清楚等語,惟其已給付醫療費用高 達150000元,遠遠超出一般製作假牙之公定費用(一般製 作費用係40000元至80000元),何況依被告陳啟彰抗辯僅 係調整、修補假牙而已,豈有修補費用超出製作費用2倍 有餘之可能?且被告陳彰亦自承係擔任公司總經理職務 ,有豐富社會經驗及閱歷,豈有在對醫療費用計算毫不知 情、不清楚之情況逕行付款150000元之理,被告陳啟彰此 部分抗辯亦有違常情。 12、原告對於被告陳李千之植牙治療,係秉持醫療專業進行調 整及採取適合被告陳李千之治療方式,被告陳啟彰亦於 107年3月23日親自致電向原告表示同意醫療內容與醫療費 用,迄至107年11月9日全部療程結束止,而被告陳啟彰已 分別於105年11月1日以現金給付60000元,及105年12月21 日以支票給付90000元,此從被告陳啟彰之履約行為,足 證原告與被告陳啟彰間確實成立系爭醫療契約,依法原告 負有診治病人之義務,被告陳啟彰則負有給付醫療費用之 義務。 二、被告方面: (一)原告主張曾與被告陳啟彰訂立系爭醫療契約,由原告提供 被告陳李千植牙治療部分之醫療行為,並由被告陳啟彰支 付醫療費用乙事,被告陳啟彰否認之。原告雖提出醫囑記 錄表主張該醫囑記錄表即為醫療計畫,並與被告陳啟彰討 論後才確認,惟該醫囑記錄表係原告片面製作,復未經被 告陳啟彰簽名確認,被告陳啟亦否認曾與原告討論醫療計 畫。又該醫囑記錄表內容,常人實難判讀醫療過程為何, 且該醫囑記錄表第2頁無病歷號碼,且係另以手寫製作, 形式上已難認係真實。 (二)被告陳李千已82歲高齡,牙齒已所剩無幾,依市政府相關 福利措施老人裝設假牙有補助,而先前配裝2副活動式假 牙因未盡理想,遂由被告陳啟彰於105年8月22日陪同前往 原告診所要求原告調整,當日即攜帶2副假牙,經診療後 攜回1副,另1副則留在原告處調整修改。故被告陳啟彰主 觀上係要求原告就2副活動式假牙作修改或調整,以適合 陳李千配戴而已。再者,植牙手術於術前恆需評估患者牙 床是否適合植牙,手術都需麻醉,有一定之風險,恆需患 者本身或家屬簽立手術同意書,始能施術。而被告陳李千 牙床已萎縮,基本上已不具備植牙之條件,身體狀況亦不 適合承受植牙之風險,原告在治療期間未經被告陳李千家 屬同意即施予手術,其所為植牙手術與常情有違,乃原告 獨斷施術,被告2人自難接受。另依醫囑記錄表上「家屬 」欄記載,陪同被告陳李千前往看診之家屬除105年8月22 日、105年10月4日係被告陳啟彰外,其餘皆為陳敬昕或被 告陳李千本人單獨前往。而除上開2次門診外,其後門診 尚有各項扭力測試、施術計畫更改費用補差額等事項,均 非與被告陳啟彰洽談。被告陳李千識字不多,精神狀況不 佳,對於醫療進程毫無所悉,自無從與原告有何討論及達 成植牙合意。原告主張與被告2人間有達成植牙合意,依 據何在? (三)被告陳啟彰陪同被告陳李千2次應診過程,被告陳啟彰並 未曾與原告討論任何植牙細節,僅告知被告陳李千因2副 假牙配戴不適,經原告檢視後稱需修改及所需費用為 150000元而已。而被告陳啟彰事後除給付費用150000元外 ,就後續診療即未再陪同被告陳李千前往,無非係認為已 談定診療標的即為修改假牙及費用,此後僅依約定診療範 圍施作修改假牙,若係談及植牙手術及如此高額費用,則 被告陳李千於植牙手術是否會有危險?且全部植牙費用尚 未談妥前,依常情被告陳啟彰豈有任由外勞、小孩陪同被 告陳李千前往就診之理?故原告主張被告陳李千進行植牙 經過及治療項目、金額說明等事項,被告2人均否認。 (四)另依證人賴易詩之證述內容觀之,於105年時既尚未完成 確認治療計畫,必須評估被告陳李千之身體狀況,怎可能 於105年10月4日即確定醫療費用為631000元,不開收據打 9折,費用為567900元?且依原告主張植牙治療係自105年 11月1日開始,治療費用是做到哪裡付到哪裡,為何會於 105年10月4日即寫單子要被告陳彰繳納567900元?尤其 原告主張治療計畫可能因病患口腔狀況而有變更,既然治 療計畫可能有變更,又如何確定施作之醫療費用金額?再 者,被告陳啟彰並未依指示付款,原告卻繼續被告陳李千 之療程,顯不合常理。又證人賴易詩證稱原告於105年12 月21日發現被告陳李千之植牙狀況不理想,曾告知陳敬昕 轉達被告陳彰治療計畫變更,要回診所看X光片,但被 告陳彰沒有回來,也沒有聯絡上等語,可先原告主張之 療程變更乙事,並未與被告陳彰達成合意。據此,原告 就有關醫療費用及需否進行植牙手術並未告知被告2人, 及兩造間亦未取得合意,自不成立系爭植牙醫療契約,證 人賴易詩之證述前後矛盾,違反常情,殊不足採。 (五)並聲明:1、原告之訴駁回。2、如受不利判決,願供擔保 請准免為假執行。 三、兩造不爭執事項: (一)被告陳李千自105年8月22日起至107年11月9日止在原告診 所接受包括假牙修補及植牙等項目之治療,於治療期間, 被告陳啟彰曾於105年8月22日及105年10月4日陪同前往治 療2次,另證人陳敬昕亦曾於105年12月14日、105年12月 21日、106年2月21日及106年3月2日陪同前往治療4次,其 餘均為被告陳李千單獨前往看診。 (二)被告陳啟彰曾於105年11月1日交付現金60000元、於105年 12月21日交付面額90000元支票(發票人為被告陳啟彰、發 票日106年2月18日、支票號碼FD3997419、付款人華南商 業銀行新生分行、兌付日期為106年2月24日),為被告陳 李千支付合計150000元之醫療費用予原告。 四、兩造爭執事項: (一)原告先位聲明主張其與被告陳啟彰間就被告陳李千植牙部 分成立第3人利益契約即系爭醫療契約,請求被告陳啟彰 應給付醫療費用861000元,是否有理由? (二)原告備位聲明主張其與被告陳李千間就植牙部分成立系爭 醫療契約,請求被告陳李千應給付醫療費用861000元,是 否可採? (三)倘原告與被告陳李千間就系爭醫療契約不成立,原告主張 依民法第179條不當得利規定得請求被告陳李千返還所受 利益861000元,是否有據? 五、法院之判斷: (一)查當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任 ,民事訴訟法第277條前段設有規定。而民事訴訟如係由 原告主張權利者,應先由原告負舉證之責,若原告先不能 舉證,以證實自己主張之事實為真實,則被告就其抗辯事 實即令不能舉證,或其所舉證據尚有疵累,亦應駁回原告 之請求。又「請求履行債務之訴,除被告自認原告所主張 債權發生原因之事實外,應先由原告就其主張此項事實, 負舉證之責任,必須證明其為真實後,被告於其抗辯事實 ,始應負證明之責任,此為舉證責任分擔之原則。」(參 見最高法院43年台上字第377號民事判例意旨)。另「事實 有常態與變態之分,其主張常態事實者無庸負舉證責任, 反之,主張變態事實者,則須就其所主張之事實負舉證責 任。」(參見最高法院105年度台簡上字第16號民事裁判意 旨)。本件原告以先位聲明主張其與被告陳啟彰間就被告 陳李千植牙部分成立第3人利益契約即系爭醫療契約,請 求被告陳啟彰給付醫療費用861000元,又以備位聲明主張 其與被告陳李千間就植牙部分成立系爭醫療契約,請求被 告陳李千給付醫療費用861000元各情,均為被告2人所否 認,並以上情抗辯。是依前揭民事訴訟法第277條前段規 定及說明,即應由原告先就其與被告陳啟彰間就被告陳李 千植牙部分成立第3人利益契約之事實負舉證責任,倘原 告此部分主張無理由,自應再就其與被告陳李千間就植牙 部分成立系爭醫療契約之事實負舉證責任,若原告無法舉 證以實其說,縱令被告2人就其抗辯事實亦無法舉證,或 舉證不足,法院仍無從為有利於原告之認定。 (二)原告先位聲明主張其與被告陳啟彰間就被告陳李千植牙部 分成立第3人利益契約部分,為無理由: 1、依民法第153條第1項規定:「當事人互相表示意思一致者 ,無論其為明示或默示,契約即為成立。」,而契約如因 要約與承諾而成立者,其承諾之內容必須與要約之內容完 全一致(客觀上一致),契約始能成立;若當事人將要約擴 張、限制或為其他變更而承諾者,應視為拒絕原要約而為 新要約(同法第160條第2項),契約尚不能成立(參見最高 法院103年度台上字第1844號民事裁判意旨)。另依民法第 269條第1項規定:「以契約訂定向第3人為給付者,要約 人得請求債務人向第3人為給付,其第3人對於債務人,亦 有直接請求給付之權。」,而以契約訂定向第3人為給付( 第3人利益契約),乃屬要約人與債務人間之契約,如要約 人與第3人間存有原因關係(對價關係)時,債務人及第3人 固係直接依債務人與要約人間之第3人利益契約而為給付 及受領給付,惟第3人受領給付之原因,則係本於其與要 約人間之對價關係。故要約人與債務人間之契約縱經解除 ,如第3人與要約人間之對價關係,仍然存在,第3人所受 領之給付,即與無法律上之原因而受利益或雖有法律上之 原因而其後已不存在之情形有別,不生不當得利之問題( 參見最高法院87年度台上字第61號民事裁判意旨)。另第3 人利益契約,乃當事人之一方與他方約定,由他方向第3 人為一定之給付,第3人因此取得直接請求他方給付權利 之契約。倘第3人並未取得直接請求他方給付之權利,即 僅為當事人與第3人間之「指示給付關係」,尚非民法第 269條所規定之第3人利益契約。又於「指示給付關係」中 ,被指示人係為履行其與指示人間之約定,始向領取人( 第3人)給付,被指示人對於領取人,原無給付之目的存在 。苟被指示人與指示人間之關係不存在(或不成立、無效) ,被指示人應僅得向指示人請求返還其無法律上原因所受 之利益,至領取人所受之利益,原係本於指示人而非被指 示人之給付,即被指示人與領取人間尚無給付關係存在, 自無從成立不當得利之法律關係(參見最高法院97年度台 上字第176號民事裁判意旨)。 2、原告先位聲明主張其與被告陳啟彰間就被告陳李千植牙部 分成立第3人利益契約,無非係以被告陳啟彰於105年8月 22日及105年10月4日先後2次與原告討論被告陳李千之病 症及植牙治療計畫及診療等事宜,被告陳啟彰當場向原告 表示同意委請原告進行植牙治療,並請原告告知醫療費用 ,由其給付醫療費用予原告,則系爭醫療契約係由原告與 被告陳啟彰間訂立,依系爭醫療契約互負法律義務者應為 原告與被告陳啟彰云云,並提出原證1病歷表、原證2醫囑 記錄表、原證3治療記錄表、原證4預計下次療程表、原證 5X光片及原證6治療後照片等為其依據(參見中司調卷第33 ~73頁),已為被告陳啟彰所否認,並以上情抗辯。本院 認為倘依原告主張系爭醫療契約係由原告與被告陳啟彰間 於105年8月22日訂立之第3人利益契約(約定醫療費用為 562000元,並於105年10月4日確認契約內容及修正醫療費 用為631000元,不開收據打9折為567900元,參見中司調 卷第35頁),參照前揭民法第269條第1項規定,系爭醫療 契約當事人應為原告(即債務人)及被告陳啟彰(即要約人 ),而被告陳李千為第3人,即被告陳啟彰向原告提出為被 告陳李千進行植牙手術等治療項目之要約,原告承諾以上 開金額為被告陳李千施行植牙治療,亦即系爭醫療契約成 立之治療項目及醫療費用,係以105年10月4日約定者為準 ,倘逾越該日約定治療項目範圍者,則屬系爭醫療契約內 容之變更或追加,必須再經由締約當事人即原告及被告陳 啟彰之合意,否則不生效力,且依前揭最高法院103年度 台上字第1844號民事裁判意旨,若契約當事人一方將要約 擴張、限制或為其他變更而承諾者,應視為拒絕原要約而 為新要約,他方當事人若未為變更後相同內容之承諾,則 該新契約不能成立,連同原契約視為被拒絕亦不存在。又 第3人利益契約之規範意旨在於「要約人得請求債務人向 第3人為給付,其第3人對於債務人,亦有直接請求給付之 權」,即除被告陳啟彰得請求原告為被告陳李千施行植牙 治療外,被告陳李千對原告亦有相同之給付請求權,方為 適法之第3人利益契約,但因原告與被告陳啟彰間就系爭 醫療契約並未訂立書面(此為兩造一致不爭執),則原告與 被告陳啟彰訂立系爭醫療契約時是否有約定「被告陳李千 對原告亦有植牙治療之給付請求權」,即屬不明,原告迄 至本件言詞辯論終結前就此項有利於己事實並未舉證以實 其說,自不得僅憑原告主張被告陳啟彰曾同意委請原告為 被告陳李千施行植牙治療項目(此為被告陳啟彰所否認), 及曾支付醫療費用150000元,遽認原告及被告陳啟彰間即 已成立系爭醫療契約。況被告陳李千及被告陳啟彰為母子 關係,當時被告陳李千高齡約80歲,被告陳啟彰於105年8 月22日係因被告陳李千牙齒問題陪同前往原告診所就醫, 即使當時被告陳啟彰曾與原告討論被告陳李千牙齒之治療 問題,及允諾會支付醫療費用,被告陳啟彰僅係基於子女 身分與原告洽談被告陳李千之牙齒應如何治療,至多屬於 被告陳李千之「使者」或「代理人」之地位而已,故被告 陳啟彰與原告討論治療細節及允諾支付醫療費用等,其法 律效果仍應歸於病患即被告陳李千,方符合一般醫療契約 係存在於醫療機構(或開業醫師)與病患間之常態,尚難認 被告陳啟彰之行為即屬與原告締結為第3人利益之系爭醫 療契約,否則一般為人子女者與醫師討論父母病情與該疾 病之治療方式,及向醫師承諾會支付父母之醫療費用,因 此即成為醫療契約之當事人,及承擔日後遭追討醫療費用 之風險,顯與一般社會常情有違,故原告此部分主張要為 本院所不採。 3、又原告自承系爭醫療契約內容(治療計畫)於105年10月4日 確定後,原告即依該計畫為被告陳李千進行治療,在治療 過程,於106年2月21日回診時,經原告判斷牙位23之牙齒 毋需安裝金屬柱心及金屬鑄冠造,再變更治療計畫及扣除 安裝費用17000元,醫療費用減為614000元;嗣發現被告 陳李千因高齡致口腔恢復能力不佳,其植入植體之傷口癒 合程度不如預期,認為被告陳李千牙根狀態無法支撐假牙 ,無法按預定計畫繼續治療,遂於106年3月2日與被告陳 李千討論後,證人陳敬昕當場表示會回去告知被告陳啟彰 ,被告陳李千亦同意依新治療計畫,醫療費用會轉告被告 陳啟彰處理,原告亦親自撥打電話告知被告陳啟彰醫療計 畫已變更乙事;而變更治療計畫係將先前植入3M人工牙根 之牙位改為一般固定式植牙,被告陳李千於106年4月12日 在牙位15、13、22、25進行植牙,扣除3M人工牙根費用 80000元,追加費用為240000元。另上揭醫療計畫變更為 固定式植牙後,被告陳李千原先使用之假牙即須更換,於 106年4月12日門診時即替被告陳李千測量製作新的上顎活 動假牙即植體支持覆蓋式義齒,造價為150000元,總醫療 費用已追加變更為100萬2000元,再加計其他假牙相關治 療費用,被告陳李千所有醫療費用總額為101萬1000元, 扣除已付150000元,尚欠861000元未付各情,可知原告既 主張被告陳啟彰為系爭醫療契約之締約當事人,則在履約 過程,系爭醫療契約內容(治療計畫)復一再變更及追加費 用(從567900元追加至101萬1000元,追加將近2倍之費用) ,原告自應取得契約當事人即被告陳啟彰之同意,方能發 生系爭醫療契約內容合法變更之效力。至原告雖主張:( 1)曾將治療計畫變更乙事請證人陳敬昕告知被告陳啟彰, 並請被告陳啟彰與原告診所聯絡,前來診所X光片;(2)被 告陳李千亦表示會轉達被告陳啟彰處理醫療費用;(3)原 告曾親自打電話告知被告陳啟彰醫療計畫變更,被告陳啟 彰表示同意;(4)被告陳啟彰亦於107年3月23日親自致電 向原告表示同意醫療內容與醫療費用等情,而證人賴易詩 於108年8月28日言詞辯論期日到庭具結作證時固證述確有 以上揭(1)、(2)方式將治療計畫變更乙事告知被告陳啟彰 ,惟亦證稱:「105年12月21日已告知證人陳敬昕轉告被 告陳啟彰治療計畫變更,請被告陳啟彰與原告診所聯絡, 回診所X光片,但被告陳啟彰都沒有回來,曾多次電話聯 絡都沒有接通。」等語(參見本院卷第1宗第90頁);被告 陳李千於108年10月23日言詞辯論期日經本院依職權行當 事人訊問程序時,亦陳稱不知道治療計畫,不清楚醫療費 用由何人幫忙支付等語(參見本院卷第1宗第200、201頁) ;另證人陳敬昕於108年11月20日言詞辯論期日到庭具結 作證時證稱:「我祇是陪同陳李千前往原告診所看牙齒, 不清楚治療內容為何,原告診所有告知下次回診時間,但 未告知陳李千之治療費用為何,亦未要求我轉告父親陳啟 彰需與原告診所聯絡。」等語(參見本院卷第1宗第293頁) ;足見即使原告確曾以上揭(1)、(2)方式將治療計畫變更 乙事告知被告陳啟彰,但被告陳李千及證人陳敬昕是否據 實轉達上情予被告陳啟彰知悉,則不得而知,且依被告陳 李千及證人陳敬昕上揭陳述(或證述)內容,尚無從認定被 告陳啟彰確已經由被告陳李千及證人陳敬昕之轉達而知悉 治療計畫變更之情事。再原告究竟於何時撥打電話與被告 陳啟彰取得聯絡及告知上情,並經被告陳啟彰表示同意, 及「被告陳啟彰曾於107年3月23日親自致電向原告表示同 意醫療內容與醫療費用」各節,既為被告陳啟彰所否認, 原告亦未提出積極證據資料(如電話通聯紀錄等)以實其說 ,尚難認原告此部分主張與事實相符,洵無可採。從而, 暫不論被告陳啟彰自始否認曾與原告訂立系爭醫療契約, 倘原告之主張可採,則參照前揭民法第269條第1項規定及 最高法院103年度台上字第1844號民事裁判意旨,原告既 於106年3月2日將系爭醫療契約關於被告陳啟彰原有之要 約內容擴張或為其他變更,即應視為拒絕原要約而為新要 約,在被告陳啟彰就原告之新要約為相同內容之承諾前, 該新契約自因意思表示未合致而不成立,連同原契約內容 亦因原告變更契約內容而視為被拒絕,亦應認為原契約已 不存在,故原告主張與被告陳啟彰間就被告陳李千之植牙 治療部分成立利益第3人之系爭醫療契約,尚屬無憑。 4、原告另主張開業醫師或醫療機構通常有受委託處理一定事 務之表示,對於該事務之委託,不即為拒絕之通知時,依 民法第530條即視為允受委任。又當事人間如已就醫療契 約必要之點,由醫師運用醫學知識及技術予以診斷、治療 互相表示一致,其醫療契約即為成立,不以訂立書面契約 為必要。且醫療契約為諾成契約,僅須當事人雙方意思表 示合致即可,至於病患或家屬究有無實際簽立書面契約, 不影響醫療契約之成立生效,且醫療契約係醫師或醫院提 供特殊之醫療技能、知識、技術為病患診治疾病而訂立之 契約,其契約性質屬委任契約或近似委任契約之非典型契 約等情,並援引最高法院97年度台上字第1000號民事裁判 意旨為其依據。然最高法院97年度台上字第1000號民事裁 判之案例原因事實係病患對醫院及其醫事人員主張醫療疏 失而請求損害賠償,該醫療契約係存在於醫院與病患間( 參見本院卷第2宗第57~62頁),此與本件原告主張醫療契 約係存在於開業醫師與病患家屬間,顯然不同,故本件訴 訟應無援用最高法院97年度台上字第1000號民事裁判意旨 之餘地。況原告亦自承「醫療契約為諾成契約,僅須當事 人雙方意思表示合致即可」,而原告既以病患家屬即被告 陳啟彰為系爭醫療契約之締約當事人,則醫療契約內容之 變更,自應取得契約當事人即被告陳啟彰之同意,方為「 當事人雙方意思表示合致」,而非僅取得病患即被告陳李 千之同意,即認為治療計畫變更後之新醫療契約亦已成立 生效,原告以先位聲明主張變態事實(醫療契約存在於開 業醫師與病患家屬間),自不能以常態事實(醫療契約存在 於開業醫師與病患間)做為論理之依據,故原告此部分主 張仍無可採。 (三)原告備位聲明主張其與被告陳李千間成立系爭醫療契約, 請求被告陳李千給付醫療費用861000元,為有理由: 1、又主觀預備合併之訴雖屬複數之訴,該數個請求於起訴時 發生訴訟繫屬,仍以先位之訴有理由為備位之訴解除條件 ,先位之訴無理由為備位之訴之停止條件,非一般單純訴 之合併,法院無從分別就其訴之合法要件為裁判,否則失 其主觀訴之合併存在意義。且主觀的預備訴之合併,縱其 先、備位之訴之訴訟標的容或不同,然二者在訴訟上所據 之基礎事實如屬同一,攻擊防禦方法即相互為用,而不致 遲滯訴訟程序之進行。苟於備位訴訟之當事人未拒卻而應 訴之情形下,既符民事訴訟法所採辯論主義之立法精神, 並可避免裁判兩歧,兼收訴訟經濟之效,固非法所禁止( 參見最高法院98年度台抗字第744號及98年度台上字第 1486號等民事裁判意旨)。本件原告係以先、備位被告分 別對被告陳啟彰、陳李千等2人提起主觀預備合併訴訟, 因備位被告陳李千並未拒卻而應訴,故原告提起主觀預備 合併訴訟為合法,已如前述,而本院既認為原告以先位聲 明對被告陳啟彰之訴訟為無理由,參照前揭最高法院98年 度台抗字第744號民事裁判意旨,本院即應就原告以備位 聲明對被告陳李千之訴訟為審理裁判,方為適法。 2、另「意思表示有明示及默示之分。前者係以言詞、文字或 其他習用方法直接振示其意思之謂,後者乃以其他方法間 接的使人推知其意思。而默示之意思表示與單純之沉默有 別。單純之沉默除經法律明定視為已有某種意思表示外, 不得即認係表示行為。」(參見最高法院80年度台上字第 1470號民事裁判意旨),而「所謂默示之意思表示,除依 表意人之舉動或其他情事,足以間接推知其有承諾之效果 意思者外,倘單純之沉默,依交易上之慣例或特定人間之 特別情事,在一般社會之通念,可認為有一定之意思表示 者,亦非不得謂為默示之意思表示。」(參見最高法院97 年度台上字第909號民事裁判意旨)。原告主張依系爭醫療 契約請求被告陳李千給付醫療費用861000元,並提出前揭 原證1~6及原證7自費收費清單(參見中司調卷第75頁)為 證,雖為被告陳李千所否認,並於108年10月23日言詞辯 論期日經本院依職權行當事人訊問程序時,抗辯稱:「自 105年8月22日起有在原告診所治療牙齒,治療期間約1年 ,治療時陳啟彰如有回來,他會陪我去,他有去過1次, 他沒有回來,我就自己坐輪椅推過去,有時外勞會陪我去 ,我孫子陳敬昕也陪我去1次。治療時我說牙齒無法咀嚼 ,要醫師幫我治療,但醫師沒有說要如何治療,也沒有說 要植牙,亦未說明治療費用要多少,每次去就要我躺在診 療椅上,我不知道他要治療什麼?……。105年8月22日到 原告診所時,我有帶2副假牙去,是請醫師幫我修理假牙 ,修理1副而已,醫師沒有向我說明修理假牙要多少錢。 ……。每次治療後醫師並未告知下次看診日期,診所醫師 都是想到時才打電話給我,要我馬上過去。……。原告診 所於107年治療完畢後,我住台中市太平區時也有看過2次 牙科,醫療機構名稱我不記得了,當時醫師說牙齒會刺到 口腔肌肉,假牙吻合度不好。」等語(參見本院卷第1宗第 199~204頁),然證人賴易詩於108年8月28日言詞辯論期 日就被告陳李千看診情形證稱:「被告陳李千思緒非常清 楚,她告訴我們她生活都可以自理,且她當時是自行走路 前往原告診所就醫,討論治療方案時她都在旁邊,她知道 要植牙,因為她怕痛,不喜歡做牙齒,我們告訴她牙齒做 好了才可以吃飯。……。治療方案變更後,我們有告知被 告陳李千,她有同意,因為她都繼續回來原告診所接受治 療。又她每次來看診時,都會告知該次治療內容及下次治 療內容為何, 並會預約下次治療時間。」等語(參見本院 卷第1宗第85、86頁),再依證人陳敬昕於108年11月20日 言詞辯論期日到庭作證時自承原告診所小姐有告知下次回 診時間,也有看過聲證8之預約卡等語(參見本院卷第1宗 第293、296頁),並參酌原告提出上揭原證1~7證據資料 內容,可知被告陳李千或因高齡而有記憶模糊、不清之情 事(如被告陳彰、證人陳敬昕各陪同前往就醫次數,有 無預約下次回診時間等),但對於原告為其施作植牙治療 乙事自無從諉稱不知,此從植牙部位既在被告陳李千口腔 內,在長達1年半以上之療程,被告陳李千均依醫囑回診 繼續接受原告治療,迄至療程結束為止,其每日刷牙或吃 東西時即不可能不知道口腔內牙齒之增減變化,治療前、 後有何不同等情,可獲得印證,即使被告陳李千最初之治 療計畫係由被告陳彰與原告討論確定,及部分醫療費用 150000元亦由被告陳啟彰支付,但被告陳彰至多僅屬被 告陳李千之「使者」或「代理人」而已,若未經被告陳李 千同意接受治療,縱令系爭醫療契約成立,亦不可能發生 效力,尤其治療計畫變更後,在欠缺積極證據證明被告陳 彰知悉之情況,被告陳李千猶繼續接受治療,原告亦依 新的醫療契約為被告陳李千執行治療計畫,益證系爭醫療 契約存在於原告及被告陳李千間,並非存在於原告與被告 陳彰間至明。倘如被告陳彰抗辯,被告陳李千當時已 高齡80歲,身體狀況已不適合植牙,且植牙手術亦有一定 之風險,不可能任令被告陳李千單獨前往原告診所接受植 牙治療云云。然系爭醫療契約存在於原告及被告陳李千間 ,被告陳彰即使反對被告陳李千植牙,亦不影響系爭醫 療契約之成立及生效,尤其被告陳李千之植牙療程長達1 年半以上,倘被告陳李千聽從被告陳啟彰之意見而拒絕植 牙療程,自可隨時向原告表明終止植牙療程,或以不再繼 續回診接受治療方式處理,但被告陳李千並未曾向原告表 示終止植牙療程,被告陳彰在被告陳李千接受植牙治療 期間,除非從未返回台中探視被告陳李千,衡情亦不可能 不知被告陳李千接受植牙治療之情事,且被告陳啟彰亦未 曾以「代理人」身分向原告表示終止被告陳李千之植牙治 療,足認接受植牙治療應係被告陳李千同意之醫療行為。 從而,依被告陳李千於上揭言詞辯論期日之陳述,固無法 直接證明被告陳李千曾「明示」同意與原告訂立系爭醫療 契約,但從上揭證據資料及被告陳李千繼續接受植牙治療 至全部療程結束之行為,參酌前揭最高法院80年度台上字 第1470號及97年度台上字第909號等民事裁判意旨,應認 被告陳李千有「默示」同意與原告訂立系爭醫療契約之情 事,故被告陳李千所為上揭抗辯,要與卷內證據資料不符 ,不足採信。 3、再被告陳李千雖抗辯稱與原告間僅成立以150000元價格修 改2副假牙之契約關係,並未就植牙治療部分成立系爭醫 療契約云云,已為原告所否認,並為上開主張。然本院認 為原告與被告陳李千間就植牙治療部分確已成立系爭醫療 契約,已如前述,依前揭民事訴訟法第277條前段規定及 最高法院43年台上字第377號民事判例意旨,自應由被告 陳李千就其抗辯事實負舉證責任,但被告陳李千迄至本件 言詞辯論終結前並未就此項有利於己事實舉證以實其說, 此部分抗辯即難遽信為真實。況被告陳李千自承於105年8 月22日曾攜帶2副假牙前往原告診所乙事,可見被告陳李 千以前曾有製作假牙使用之經驗,則製作1副「全新」假 牙之費用應為多少(依原告主張約為40000元至80000元不 等),被告陳李千或被告陳啟彰自不可能毫無所知,而被 告陳李千既抗辯稱僅委託原告「修改」2副假牙,則修改 費用是否需要高達150000元,即有疑問?尤其被告陳啟彰 自承擔任某光電公司總經理職務(參見本院卷第1宗第183 ~187頁),具有豐富之社會閱歷及經驗,在客觀上即不可 能僅憑原告「報價」為150000元(此為原告所否認),而接 受該價格?且僅「修改」2副假牙是否需要長達1年半以上 之時間?是否需要多達10餘次之回診?莫非被告陳李千或 被告陳啟彰均欠缺此種判斷能力,而任由原告診所擺佈? 準此,被告陳李千抗辯稱以150000元價格委託原告修改2 副假牙乙節,顯然違反常情及常理,要無可取。 4、依原告提出前揭原證1~7證據資料記載,原告確於前揭 期間為被告陳李千施作植牙治療及其他假牙相關處置等事 項,總醫療費用為101萬1000元,而被告陳啟彰已代為支 付150000元,被告陳李千尚積欠861000元迄未給付(計算 式:1011000-150000=861000),故原告以備位聲明依系 爭醫療契約請求被告陳李千給付醫療費用861000元,即無 不合,應予准許。 (四)至原告主張倘本院認為原告與被告陳李千間系爭醫療契約 不成立,因被告陳李千無法律上原因接受植牙治療而受有 利益,原告同時受有損害,亦得依民法第179條不當得利 規定得請求被告陳李千返還所受利益861000元乙節。惟依 前述,本院已認定原告與被告陳李千間就植牙治療部分成 立系爭醫療契約,則原告依民法第179條不當得利規定之 主張即無再詳予論述之必要。 六、綜上所述,系爭醫療契約存在於原告及被告陳李千間,原告 及被告陳啟彰間並不存在原告主張之利益第3人契約,故原 告依系爭醫療契約請求被告陳李千給付醫療費用861000元, 及自起訴狀繕本送達翌日
司法院法學資料檢索系統 匯出時間:110/07/01 02:50 臺灣臺北地方法院民事判決 108年度醫字第51號 原 告 陳裕興 訴訟代理人 吳鴻奎律師 被 告 國立臺灣大學醫學院附設醫院 法定代理人 吳明賢 被 告 黃約翰 梁金銅 張晉誠 共 同 訴訟代理人 古清華律師 複 代理人 賴爵豪律師 上列當事人間請求損害賠償事件,本院於民國110年3月25日言詞辯論終結,判決如下: 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面 按當事人法定代理人之代理權消滅者,訴訟程序在有法定代理人承受其訴訟以前當然停止,惟於有訴訟代理人時不適用之;前開所定之承受訴訟人,於得為承受時,應即為承受之聲明,民事訴訟法第170條、第173條、第175條第1項分別定有明文。經查,被告國立臺灣大學醫學院附設醫院(下稱臺大醫院)法定代理人原為陳石池,嗣於民國109年8月1日本院審理中變更為吳明賢,變更後之法定代理人吳明賢於109年9月7日提出書狀聲明承受訴訟,核無不合,應予准許。 貳、實體方面 一、原告起訴主張:㈠、其於102年12月6日晚間因腸阻塞至臺大醫院急診室就診,被告黃約翰當時對其進行腸造口手術,詎未經伊同意,於同年12月9日擅對原告進行HIV篩檢,其行為已觸犯人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第15條,更侵害原告之身體權及隱私權,臺大醫院為黃約翰之僱用人,依法應與黃約翰負連帶賠償責任。為此,爰依民法第184條第1項、第195條、第188條之規定,請求黃約翰與臺大醫院連帶賠償原告非財產上損害新臺幣(下同)200萬元。㈡、黃約翰於102年12月26日為原告進行大腸癌切除手術,而依原告102年12月31日以及103年1月3日之檢查報告,對照原告上開大腸癌切除手術中發現腫瘤之位置,即可顯示原告103年1月3日檢查報告指出伊左側骨盆側壁發現一個1.2公分的淋巴結為惡性腫瘤,黃約翰係為其診治之醫師,就此淋巴結病變應於同日告知原告,並為原告治療,卻未告知,除違反告知義務,亦有醫療過失,後原告轉由被告梁金銅接手治療數年,梁金銅亦未曾告知原告103年1月3日檢查報告指出伊左側骨盆側壁發現一個1.2公分的淋巴結,且進行積極治療。又原告107年6月5日之斷層報告載明原告骨盆腔發現一個4.3公分腫瘤,惟梁金銅依據原告106年4月20日之電腦斷層掃描,是時已足判斷原告有腫瘤,卻未注意,顯有過失。此由原告106年4月20日之電腦斷層報告於107年6月5日被加載修正報告內容為「一個小而不規則的病變發生在左側骨盆腔」更可證明。另被告張晉誠為原告106年4月20日電腦斷層掃描之診斷醫師,竟未發現原告有腫瘤存在,同有過失。原告因被告前開過失,致未能及時發現腫瘤,並為治療,造成原告腫瘤惡化增大,且侵犯原告直腸及左下方輸尿管,導致原告出現左腎積水病症,二者間有直接因果關係。黃約翰、梁金銅未盡告知義務,被告上開疏失,侵害原告身體、健康,原告迄言詞辯論終結日止,仍在接受化療,而臺大醫院為黃約翰、梁金銅、張晉誠之僱用人,應就其等上開侵權行為,對原告負連帶賠償責任。為此,爰依民法第184條第1項、第2項、第185條、第188條、第193條、第195條、醫療法第81條、第82條、醫師法第12條之1之規定,請求被告連帶給付原告非財產上損害賠償500萬元、醫療費39,517元、勞動力損害6,529,536元、喪失生存機率914,135元,共計12,483,188元。另臺大醫院與原告間有醫療契約關係存在,臺大醫院未依債之本旨而為醫療給付,屬不完全給付,應依民法第227條、第227條之1規定,負債務不履行之損害賠償責任等語。並聲明:㈠、黃約翰與臺大醫院應連帶給付原告200萬元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。㈡、被告應連帶給付原告12,483,188元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。㈢、願供擔保,請准宣告假執行。 二、被告則辯稱:㈠、黃約翰於102年12月7日為原告實施腸造口手術中,因手套破裂而有接觸血液風險,故對原告進行HIV篩檢。原告主張黃約翰此部分之侵權行為,已逾2年消滅時效,且本件行為係發生在102年間,應適用94年2月5日之「後天免疫缺乏症候群防治條例」,該條例通篇並無禁止臨床醫師對病患進行HIV抽血檢查之行為,更無抽血前應得病患同意之規範。退步言,黃約翰之行為亦符合人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第15條之1之規定,係基於醫療上必要之目的,屬合法行為,無須得受檢人同意。是原告主張黃約翰未經其同意對其進行HIV篩檢之行為為違法,並無理由。㈡、102年12月26日手術紀錄顯示黃約翰已徹底清除原告之腫瘤,並無留存腫瘤組織,至原告術後電腦斷層顯示骨盆腔有淋巴結腫大,應為手術後發炎所致,此觀原告103年1月3日腹部電腦斷層檢查報告指出原告無腫瘤復發,更無殘留腫瘤組織即明。是原告指稱黃約翰、梁金銅未盡告知義務,且未積極治療云云,即無可採。梁金銅自103年1月9日後之歷次門診治療均符合臨床常規,並因此即時發現原告癌症復發之情,並無疏失。張晉誠於電腦斷層檢查報告事後附註文字,係純為教學研究目的,並不表示106年4月20日即可自電腦斷層影像中做出癌症復發之診斷。被告既無過失,則原告請求被告負連帶侵權行為責任及債務不履行責任,並無理由,應予駁回。況且,原告癌症業已治癒,有原告109年1月20日電腦斷層檢查報告足證,原告並無任何損害可言等語,資為抗辯,並聲明:㈠、原告之訴駁回。㈡、如受不利判決,願供擔保請准宣告免為假執行。 三、得心證之理由 ㈠、就原告主張黃約翰擅對其進行人類免疫缺乏病毒感染檢測,請求黃約翰與臺大醫院連帶給付200萬元部分: 1.按因避免自己或他人生命、身體、自由或財產上急迫之危險所為之行為,不負損害賠償之責,民法第150條第1項本文定有明文。再按,因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同。違反保護他人之法律,致生損害於他人者,負賠償責任。但能證明其行為無過失者,不在此限,民法第184條亦有規定。是侵權行為請求權基礎之成立要件,須具備有加害行為、行為不法、侵害他人權利、致生損害等客觀要件,以及行為人本身有責任能力、有故意過失等主觀要件始可。而所謂行為不法,凡侵害他人權利者,除有阻卻違法事由外,即屬不法(最高法院72年度台上字第1469號判決意旨參照)。至於阻卻違法事由,則包括正當防衛、緊急避難、自助行為、無因管理、權利之正當行使及得被害人允諾等情形。據此,可認如構成緊急避難,縱因而侵害他人權利,亦非不法。 2.本件原告主張黃約翰上開侵權行為之時間為102年間,是時係適用96年7月11日修正公布名稱及全文27條之「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」(下稱權益保障條例)(原名稱:後天免疫缺乏症候群防治條例)。依是時適用之權益保障條例第15條「醫事人員除因第11條第1項規定外,應經當事人同意及諮詢程序,始得抽取當事人血液進行人類免疫缺乏病毒檢查」之規定,黃約翰應經原告同意及諮詢,始得進行人類免疫缺乏病毒檢查。黃約翰辯稱是時適用之法律應為94年2月5日之「後天免疫缺乏症候群防治條例」云云,尚無足採。 3.黃約翰辯稱其於102年12月7日為原告進行手術後,發現自己醫用手套有破裂情事,鑒於自身已暴露於病患體液,故決定對原告採行HIV篩檢等語,衡諸常情,如黃約翰於執行業務時無暴露於愛滋病毒之風險,實無必要於手術後方對原告血液進行人類免疫缺乏病毒感染檢測,黃約翰上開所辯,可以採信。又醫事人員執行業務常有針扎或尖銳器材劃傷等風險,由於人類免疫缺乏病毒感染尚無疫苗可供預防,須透過瞭解暴露來源病患感染狀態等資訊,評估進行適當暴露後預防性投藥處置之必要,是黃約翰為求瞭解暴露來源病患感染狀態,以評估是否需進行預防性投藥,故對原告血液進行人類免疫缺乏病毒感染檢測,乃人情之常,且其除係為避免自己身體之急迫危難,亦係為避免之後將進行手術之病患因己身暴露於人類免疫缺乏病毒感染致受有感染風險而為,可認黃約翰擅對原告進行人類免疫缺乏病毒感染檢測之行為構成緊急避難行為。從而,即令黃約翰擅對原告血液進行人類免疫缺乏病毒感染檢測而侵害原告權利,揆諸首揭說明,此乃黃約翰出於緊急避難之行為,屬阻卻違法事由,並非不法,自不負損害賠償責任。此由權益保障條例104年2月4日增訂第15條之1第1項第1款「有下列情形之一者,因醫療之必要性或急迫性,醫事人員得採集檢體進行人類免疫缺乏病毒感染檢測,無需受檢查人或其法定代理人之同意:一、疑似感染來源,有致執行業務人員因執行業務而暴露血液或體液受人類免疫缺乏病毒感染之虞」之規定,更徵醫事人員因執行業務而暴露血液或體液受人類免疫缺乏病毒感染之虞時,因醫療必要性或急迫性,無須受檢查人同意即得對之進行人類免疫缺乏病毒感染檢測即明。 4.黃約翰擅對原告血液進行人類免疫缺乏病毒感染檢測之行為,既非不法,不構成侵權行為,則原告依侵權行為法律關係請求黃約翰與其僱用人臺大醫院,負連帶損害賠償責任,即無所本,為無理由,應予駁回。 ㈡、就原告主張被告共同侵害原告身體權、健康權部分,被告有無原告主張之各該疏失: 1.復按,當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任。但法律別有規定,或依其情形顯失公平者,不在此限,民事訴訟法第277條定有明文。是涉及醫療糾紛之民事事件,考量醫療行為具有相當專業性,醫病雙方在專業知識及證據掌握上並不對等,衡量如由病人舉證有顯失公平之情形,固得適用前開但書規定減輕其舉證責任,或就該過失醫療行為與病人所受損害間之因果關係,為舉證責任之轉換,則由醫師舉證證明其醫療過失與病人所受損害間無因果關係,以資衡平。惟主張有醫療過失或醫療契約債務不履行之病人,仍應就其主張醫療行為有診斷或治療錯誤之疏失或瑕疵存在乙節負舉證之責,並應證明至少使法院之心證度達到降低後之證明度,獲得該待證事實為真實之確信,始可認其已盡舉證之責,非謂其初始即不負舉證責任或當然倒置於醫療機構或醫師,方符前揭訴訟法規之精神及醫療事件之特質,其理自明。本件原告主張黃約翰、梁金銅疏未告知並積極治療其103年1月3日檢查報告指出伊左側骨盆側壁發現一個1.2公分之淋巴結,又梁金銅、張晉誠於106年4月20日依據原告之電腦斷層報告,應可發現原告有腫瘤存在,卻未能及時發現,並為治療,被告上開行為造成原告腫瘤惡化增大,且侵犯原告直腸及左下方輸尿管,導致原告出現左腎積水病症,現仍接受化療等情,既為被告所否認,原告仍應就上開有利於己之事實,依前說明先盡舉證責任。 2.本件經送衛生福利部醫事審議委員會鑑定結果略以:「…㈣依102年12月26日之手術紀錄,由於術中黃醫師發現乙狀結腸癌侵犯骨盆腔壁,乃將腹腔鏡手術改為傳統剖腹手術,進行大腸低前位切除手術;…;腫瘤切除之病理報告為pT4bNlbM0,stage IIIb(T4b是指腫瘤有侵犯膀胱;N1b是指總共廓清31顆淋巴裡,有兩顆淋巴被腫瘤侵犯;M0是指無遠端轉移;癌症期別為第三期);病人術後恢復良好。103年1月3日病人接受胸部電腦斷層掃描(CT)檢查,其結果顯示無肺部轉移現象;腹部電腦斷層掃描(CT)檢查結果顯示腫瘤無局部復發現象,但左骨盆腔側壁有一顆1.2公分淋巴。故手術醫師並無在手術中殘餘任何腫瘤於腹腔體內未切除。承上,102年12月26日病人接受台大醫院黃約翰醫師施行大腸低前位切除手術後,於103年1月3日經電腦斷層掃描檢查結果呈現左骨盆腔壁有一顆1.2公分之淋巴結。後續梁金銅醫師安排病人於103年4月21日、103年8月13日、104年1月17日、104年8月26日及105年5月2日共接受5次之電腦斷層掃描檢查追蹤,結果皆無呈現如103年1月3日左骨盆腔壁有一顆1.2公分淋巴結之影像。該腫大淋巴結可能係因感染、發炎或癌細胞轉移所致,但因本案之腫大淋巴結僅呈現於術後約1週左右之電腦斷層掃描檢查影像中,且於102年12月24日之血液檢查結果為白血球20.95×10³/μL,故此腫大淋巴結仍以術後發炎為最可能發生之原因。…、105年5月2日病人接受腹部電腦斷層掃描(CT)檢查結果為腹內及骨盆腔無任何癌症轉移病灶;復於106年4月20日接受腹部電腦斷層掃描(CT)檢查,結果為疑似左骨盆腔有癌症復發現象。惟經檢視105年5月2日及106年4月20日電腦斷層掃描(CT)檢查之影像,局部變化差異不大,難以從上開2次檢查之結果,判斷或診斷係大腸癌復發。、106年4月20日病人接受腹部電腦斷層掃描(CT)檢查,結果為疑似左骨盆腔有癌症復發現象;107年6月4日病人接受腹部電腦斷層掃描(CT)檢查,其結果為1.骨盆腔有一約4.3公分腫瘤並侵犯膀胱、直腸、左側下段輸尿管,導致左側腎積水;2.左外髂血管附近有一腫大淋巴。依現今放射診斷科之醫療常規,比照病人之影像學檢查影像舊片為非常重要之工作,106年4月20日及107年6月4日等2次電腦斷層掃描(CT)檢查之影像,病灶有明顯大小、顯影特性、對週遭組織侵犯性之改變,方可確立107年6月4日其惡性腫瘤之復發。、「Revised report」,常為經由與臨床醫師討論後,抑或經由其他檢查結果得到更確切之診斷後,在不更改原報告之前提下,所附加之註記,目前為許多放射診斷科醫師影像報告製作與記載之常規。本案如係基於臨床教學目的,而在1年後之影像學檢查報告中,以附記方式(revised report)註記比對1年前與1年後影像内涵,而記載「疑似再發性腫瘤」,無違反放射診斷科之影像報告製作與記載之常規。臨床上,病灶除非直接經由切片確定診斷,否則須經由後續追蹤之影像學檢查結果觀察病灶是否穩定,或大小、顯影特性、對週遭組織侵犯性的改變,始可得知其為良性之術後纖維化抑或惡性腫瘤之復發。就單以106年4月20日一次電腦斷層掃描(CT)檢查之影像,無法判定其該病灶良性與否。」。 3.由上可知,原告103年1月3日之電腦斷層報告顯示手術醫師並無在手術中殘餘任何腫瘤於腹腔體内未切除,又原告左骨盆腔側壁有一顆1.2公分淋巴,惟對照原告後續電腦斷層影像,已無該淋巴結影像存在,可推斷該腫大淋巴結仍以術後發炎為最可能發生之原因。是103年1月3日原告左骨盆腔側壁有一顆1.2公分之淋巴結,屬術後發炎,且嗣後已無淋巴結影像,則原告主張黃約翰及接手治療之梁金銅就此1.2公分之淋巴結病變應告知原告,並為原告治療云云,即乏所據。再原告定期接受追蹤,臨床上,病灶除非直接經由切片確定診斷,否則須經由後續追蹤之影像學檢查結果觀察病灶是否穩定,或大小、顯影特性、對週遭組織侵犯性的改變,始可得知其為良性之術後纖維化抑或惡性腫瘤之復發。本件原告105年5月2日及106年4月20日電腦斷層之影像,局部變化差異不大,難以從上開2次檢查之結果,判斷或診斷係大腸癌復發,迄原告於107年6月4日進行電腦斷層檢查,該次影像與106年4月20日之影像相對照,病灶有明顯大小、顯影特性、對週遭組織侵犯性之改變,方可確立107年6月4日其惡性腫瘤之復發。是原告主張梁金銅、張晉誠於106年4月20日即可依據該次電腦斷層影像確認原告腫瘤復發云云,同非可採。又「Revised report」,常為經由與臨床醫師討論後,抑或經由其他檢查結果得到更確切之診斷後,在不更改原報告之前提下,所附加之註記,目前為許多放射診斷科醫師影像報告製作與記載之常規。是原告106年4月20日之電腦斷層報告雖於107年6月5日被加載修正報告內容為「一個小而不規則的病變發生在左側骨盆腔」,然不代表106年4月20日即應診斷出原告之腫瘤復發。 4.原告雖以梁金銅之治療方式與黃約翰不同,謂梁金銅對其所為之治療有違反醫療常規、梁金銅為原告所為之電腦斷層檢查於106年4月20日後1年2個月之107年6月4日方為檢查,已逾指引之1年、原告106年10間之CEA檢查數值高達7.10ng/mL,梁金銅無任何處理為由,主張鑑定報告有違誤,被告確有過失云云。惟原告上開主張,或為個人臆測之詞,或無依憑,或就所謂之1年過度解讀,均無從憑為有利於原告之認定。另原告主張梁金銅未告知其104年8月26日之電腦斷層影像顯示左側肛門瘻管之結果,亦未治療該疾病,顯未盡告知義務,亦有照護疏失云云,惟原告未說明梁金銅未治療左側肛門瘻管與其主張本件受有腫瘤復發結果之關聯,亦未說明梁金銅就此負有告知義務之依據,自難認其此部分之主張可採。 ㈢、原告依侵權行為及債務不履行之法律關係請求被告連帶賠償 12,483,188元,有無理由: 綜合上開㈡、所述,本件尚無積極證據可資證明黃約翰、梁金銅、張晉誠有原告主張之疏失,即難認定其等有何過失行為,且與原告嗣經診斷腫瘤復發,且侵犯原告直腸及左下方輸尿管,導致原告出現左腎積水病症之結果間有直接因果關係。則原告主張黃約翰、梁金銅、張晉誠暨其僱用人臺大醫院應依侵權行為之法律關係負連帶損害賠償責任,即屬無由。原告另主張臺大醫院就本件醫療給付義務之履行有債務不履行(不完全給付)情形,應依民法債務不履行(不完全給付)之規定負損害賠償責任部分,因本院無從認定黃約翰、梁金銅、張晉誠對原告有何疏失或有可歸責性,是原告此部分主張臺大醫院應依債務不履行(不完全給付)規定,對原告負損害賠償責任,亦屬無由。 四、綜上所述,原告依民法第184條第1項、第195條、第188條之規定,請求黃約翰與臺大醫院連帶給付原告200萬元之侵權行為損害賠償;原告依民法第184條第1項、第2項、第185條、第188條、第193條、第195條、醫療法第81條、第82條、醫師法第12條之1之規定,請求被告連帶給付原告12,483,188元之侵權行為損害賠償,併依民法第227條、第227條之1規定,請求臺大醫院給付12,483,188元之債務不履行損害賠償,均無所據,為無理由。又原告之訴既均經駁回,其所為假執行之聲請亦失所附麗,併予駁回之。 五、原告雖請求本院補充鑑定(詳見本院卷第439至443頁),惟原告請求補充鑑定之事項,或鑑定報告已為說明,而無必要,或係藉由證據調查之聲請,企圖從證據調查中再獲得新事實或新證據,並以該事實或證據作為支撐其請求或聲明為有理由之依據,依民事訴訟法第285條第1項規定,應禁止摸索證明,是俱無調查之必要。本件事證已臻明確,兩造其餘攻防方法及所提證據,核與判決結果不生影響,爰不予逐一論駁,併此敘明。 六、訴訟費用負擔之依據:民事訴訟法第78條。 中 華 民 國 110 年 4 月 22 日 民事第四庭 法 官 蕭涵勻 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴,須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 110 年 4 月 22 日 書記官 林立原 資料來源:司法院法學資料檢索系統
司法院法學資料檢索系統 匯出時間:109/05/28 11:34 裁判字號:臺灣高等法院 高雄分院 108 年醫上易字第 1 號民事判決 裁判日期:民國 109 年 03 月 25 日 裁判案由:損害賠償 臺灣高等法院高雄分院民事判決 108年度醫上易字第1號 上 訴 人 顏裕人 被上訴人 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 法定代理人 王植熙 被上訴人 陳勇仁 共 同 訴訟代理人 李曉萍 邱潔婷 上列當事人間請求損害賠償事件,上訴人對於中華民國107 年11 月29日臺灣橋頭地方法院105 年度醫字第19號第一審判決提起上 訴,本院於109 年3 月11日言詞辯論終結,判決如下: 主 文 上訴駁回。 第二審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由 一、上訴人主張:其因雙眼白內障至被上訴人長庚醫療財團法人 高雄長庚紀念醫院(下稱長庚醫院)就診,經該院受僱醫師 即被上訴人陳勇仁診療後,告知如進行白內障手術,將可只 殘留150 度散光再藉由鏡片矯正,而未告知有其他風險,其 即於民國103 年9 月1 日、同月22日依序接受右眼、左眼水 晶體摘除併人工水晶體置入術(下分別稱第一次、第二次手 術),惟術後其雙眼竟均增加遠視至150 度、老花度數等同 增加至350 至400 度。嗣陳勇仁復向其表示如兩眼再進行手 術更換人工水晶體散光片,即可改善遠視、老花眼度數問題 ,並保證其視力可恢復至與正常人視力一樣,惟未告知有併 發症及風險,其即因此於104 年3 月4 日接受左眼人工水晶 體置換手術(下稱第三次手術),然因進行手術時間過長, 術後竟導致其左眼出現黃斑部皺褶。惟其於同年4 月14日、 30日回診時,陳勇仁竟告知其左眼黃斑部並無問題,並保證 右眼開刀後不會再有問題,致其誤信而再於同年5 月13日接 受右眼植入人工水晶體置換手術(下稱第四次手術),惟其 右眼卻仍因手術時間過長而出現黃斑部皺褶,陳勇仁顯有過 失,應依侵權行為規定賠償其所支出之4 次手術費用共新臺 幣(下同)9 萬2,852 元、醫藥雜費及藥品費4 萬3,225 元 與非財產上損害100 萬元,合計113 萬6,077 元。又長庚醫 院為陳勇仁之僱用人,應依民法第188 條第1 項規定與之負 連帶賠償責任,或依民法第227 條規定就其履行醫療契約之 瑕疵,負不完全給付賠償責任。爰依民法第184 條、第188 條、第227 條規定提起本件訴訟,聲明:被上訴人應連帶給 付上訴人113 萬6,077 元,及自起訴狀繕本送達翌日起至清 償日止,按年息5%計算之利息。 二、被上訴人則以:上訴人於103 年7 月8 日經診斷罹患白內障 後,陳勇仁已於同月29日向上訴人完整說明白內障手術之術 式、必要性、目的、併發症風險等,並告知因其有眼科手術 病史,右眼接受手術治療後仍可能有殘餘散光、近視。經上 訴人同意後於同年9 月1 日接受第一次手術,翌日回診時上 訴人主訴症狀已有改善,陳勇仁即再度向上訴人完整說明左 眼白內障手術等節,經上訴人同意後再於9 月22日進行第二 次手術,翌日回診上訴人主訴症狀改善,檢查結果右眼裸視 0.8 、左眼裸視0.9 、雙眼最佳視力均為1.0 、右眼度數為 「+0.75/ -1. 50 ×10」、左眼度數為「+1.50/ -1.50×17 0 」,雙眼度數球面當量幾近正視而非遠視,足見上訴人在 第一、二次手術後雙眼視力均有明顯改善,上訴人主張術後 遠視增加至150 度、老花度數增加至350 至400 度云云容有 誤會。又上訴人於第二次手術後並未依醫囑於同年11月7 日 回診,遲至104 年1 月13日始回診表示其右眼有漂浮物,並 要求近看時不配戴眼鏡,陳勇仁乃告知可採用屈光治療矯正 、將人工水晶體更換為約近視200 度的狀態(即可將雙眼人 工水晶體更換為Toric 人工水晶體),及各治療選擇之併發 症、風險,因上訴人堅持採行更換雙眼人工水晶體方式,經 陳勇仁多次與上訴人討論病情後,即依上訴人自主選擇,於 告知相關併發症、風險後,依序在104 年3 月4 日、5 月13 日為上訴人實施第三、四次手術,且手術過程均屬順利,5 月28日回診時,經檢查右眼視力為「-1.75/ -0.5 ×78」、 左眼視力為「-1 .50/ -0.50 ×92」,相較於103 年7 月8 日檢查時之右眼散光為「-1.50 」,已有明顯改善,符合術 前上訴人之不配戴眼鏡要求。又上訴人於104 年4 月14日、 4 月30日、5 月12日、5 月28日及8 月26日經OCT 斷層檢查 結果為可能有黃斑部病變情形,但檢查期間並無明顯變化, 即無中心隆起之黃斑部皺褶現象,又上訴人係接受更換水晶 體治療,非視網膜手術,並無可能觸及視網膜中央而產生黃 斑部皺褶之併發症、風險,且第三、四次手術過程順利,術 後追蹤亦恢復良好,上訴人罹患黃斑部病變與第三、四次手 術無關。另依上訴人之手術記錄單已明載各次手術開始、結 束時間,且因全身麻醉復須將甦醒時間計入,其手術時間均 在正常範圍內,並無過長情形,亦無導致上訴人黃斑部皺褶 之可能,上訴人請求被上訴人賠償,自無理由。縱認被上訴 人應予賠償,然手術費用係改善上訴人雙眼症狀而生之必要 費用,非被上訴人行為所致,而上訴人就醫藥雜費及藥品費 部分並未詳實說明及舉證,且精神慰撫金之請求金額亦屬過 高,其請求並無理由等語,資為抗辯。 三、原審為上訴人敗訴之判決,上訴人不服提起一部上訴,聲明 :(一)原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分廢棄;(二)被 上訴人應給付上訴人73萬6,077 元,及自起訴狀繕本送達翌 日起至清償日止,按年息百分5 計算之利息。被上訴人答辯 聲明:上訴駁回。 四、兩造不爭執事項: (一)上訴人依序於103 年9 月1 日、9 月22日由陳勇仁實施右眼 、左眼水晶體摘除併人工水晶體置入術。再於104 年3 月4 日、5 月13日由陳勇仁依序實施左眼、右眼人工水晶體置換 術。 (二)上訴人於第三次手術後,在第四次手術前之回診時,陳勇仁 告知上訴人左眼黃斑部並無皺褶。 (三)上訴人已給付四次手術之醫療費用共9 萬2,852 元。 五、本件爭點: (一)上訴人是否因陳勇仁實施第一、二次手術以致雙眼遠視、老 花度數均為增加? (二)上訴人是否因陳勇仁實施第三、四次手術以致雙眼產生黃斑 部皺摺? (三)上訴人是否因陳勇仁實施第三、四次手術之開刀時間過長而 引發黃斑部皺褶? (四)陳勇仁對上訴人告知進行第四次手術並不會導致右眼黃斑部 皺摺,是否違反真實告知義務? (五)陳勇仁於上訴人術後所為之診斷是否有誤?有無因此延誤上 訴人之就醫而錯失治療黃金時期? (六)上訴人請求被上訴人負侵權行為或債務不履行之損害賠償責 任,有無理由? 六、本院之判斷: (一)上訴人是否因陳勇仁實施第一、二次手術以致雙眼遠視、老 花度數均為增加? 上訴人主張其因施行第一、二次手術,以致雙眼遠視增加至 150 度、老花度數等同增加至350 至400 度,陳勇仁術前未 告知有該風險,顯有過失云云,已為被上訴人否認。而上訴 人是否因第一、二次手術致遠視、老花度數增加乙節,業經 衛生福利部醫事審議委員會(下稱醫審會)鑑定認以:「眼 科醫師係以球面鏡當量表示眼球屈光狀態,以取代複雜之遠 近視及散光度數,依病歷紀錄,103 年9 月1 日上訴人接受 右眼白內障手術,9 月2 日回診時,右眼視力不需鏡片矯正 為0.8 ,9 月12日右眼視力維持0.8 ,驗光度數為遠視75度 ,近視性散光150 度,球面鏡當量為0 度。9 月22日被告進 行左眼白內障手術,9 月23日回診時,右眼視力為0,8 ,驗 光度數與9 月2 日相同;左眼視力為0.9 ,驗光度數為遠視 150 度,近視性散光150 度,球面鏡當量為遠視75度,104 年1 月13日驗光之球面鏡當量雙眼皆為遠視12.5度,故依球 面鏡當量判讀,上訴人術後並無雙眼遠視增加至150 度情事 。至於老花之情形,依醫理判斷,上訴人(50歲)術前所需 老花眼鏡之球面鏡當量約為200 度至250 度,其術後所需老 花眼鏡之球面鏡當量約為250 至300 度,並無老花增加至35 0 至400 度情事」,有鑑定書可稽(原審卷(二)第142 頁), 上訴人此部分主張已屬無據。又陳勇仁於實施第一、二次手 術前,均已告知上訴人手術之風險、併發症及術後可能出現 之暫時或永久症狀,且為上訴人所瞭解,有手術同意書可參 (原審卷(一)第44、54頁),且醫審會鑑定亦認以:「目前白 內障術前檢查,計算人工水晶體度數,多使用精密光學方式 測量,在白內障手術後產生嚴重遠視之情況並不常見。依病 歷紀錄,陳勇仁術前檢查有使用蔡司IOL Master儀器測量, 此為目前公認最精確之儀器之一,I0L Master計算之白內障 手術後度數誤差,以絕對值作統計為0.52±0.35屈光度,病 人術前以IOL master測量預估術後度數為右眼近視0.18屈光 度,左眼為近視0.31屈光度,故術前未告知病人術後可能產 生遠視,並未違反醫療常規」(同上鑑定書,原審卷(二)第14 2 頁背面),上訴人主張陳勇仁施行第一、二次手術違反告 知義務而有過失云云,並無可採。 (二)上訴人是否因陳勇仁實施第三、四次手術以致雙眼產生黃斑 部皺摺? 上訴人固主張其係因陳勇仁施行第三、四次手術始致雙眼產 生黃斑部皺褶云云。惟此經醫審會鑑定結果已認:「經查閱 文獻報告,未發現有人工水晶體置換手術引起黃斑部皺褶之 病例報告,因此上訴人之黃斑皺褶,難以認定是由手術引起 」、「人工水晶體置換手術與白內障手術同樣屬於眼球前房 手術,但人工水晶體置換手術過程無進行白內障之水晶體乳 化手術,因此引起之發炎反應並不相等。目前並無人工水晶 體置換手術引起黃斑部皺褶之病例報告,因此無法認定該手 術與病人黃斑部皺褶有關」,有鑑定書可參(原審卷(二)第14 2 頁背面及本院卷第140 頁)。核此亦與高雄醫學院附設中 和紀念醫院(下稱高醫)105 年12月7 日高醫附行字第1050 103793號函、高雄榮民總醫院(下稱榮總)106 年4 月20日 高總管字第1063401330號函及中華民國眼科醫學會(下稱眼 科學會)106 年6 月27日中眼台106 字第55號函各稱:「視 網膜上增生並無明確成因,與人工水晶體散光片手術並無明 確相關性」、「植入人工水晶體散光片之目的在於矯正角膜 散光,與是否罹患有黃斑部皺褶無因果關係」、「植入人工 水晶體散光片與黃斑部部位不同,無致病之因果關連」等語 相符(外放台灣橋頭地方檢察署醫偵卷第13頁、第43頁及原 審卷(二)第175 至176 頁),上訴人上開主張並無可取。至上 訴人雖提出某不明人士錄音譯文稱:「開白內障有傷口一定 有發炎,發炎就會促進黃斑皺褶,它有時候慢慢就會增加。 當你開刀的時間久,有時候它發炎的情況也會稍微嚴重一點 ,也就造成傷害」云云(本院卷第213 頁)為證,惟該譯文 真實與否未經驗證,並無證據能力,且其內文與醫審會鑑定 意見及高醫、榮總、眼科學會各該函文所示相左,不足為採 。 (三)上訴人是否因陳勇仁實施第三、四次手術之開刀時間過長而 引發黃斑部皺褶? 上訴人復以陳勇仁告知第三、四次手術之開刀時間將與第一 次手術時間差不多,其信此言始同意開刀,詎實際施行手術 時間過長,以致其雙眼產生黃斑部皺褶云云,已為被上訴人 所否認。而查,上訴人第一、二次手術係因非老年性白內障 (高度近視左、右眼各1,550 度、1,600 度)而進行右、左 眼超音波晶體乳化術併人工水晶體植入術,手術時間各約10 分鐘,有手術記錄單可稽(原審卷(一)第15、17頁)。惟其第 三、四次手術係為矯正散光及看近不清楚之問題而進行左、 右眼特殊功能人工水晶體(添視明散光非球面人工水晶體, 下稱AMO )置換手術,有特殊功能人工水晶體相關診療費用 同意書足佐(原審卷(一)第84頁),以兩種手術術式、步驟、 範圍及困難度非同,依手術經驗及專業考量,陳勇仁應無告 知兩種手術進行時間大約相同之可能,上訴人上開主張已非 無疑。又上訴人之第三、四次手術均係以全身麻醉方式進行 ,以移除原有人工水晶體置換為AMO ,依手術紀錄,手術步 驟為:1.全身麻醉;2.以5%優碘水溶液進行常規消毒及常規 外科舖單;3.作角鞏膜切口;4.打入人工玻璃體以穩定前房 ;5.將原有人工水晶體剪成兩半之後移除;6.置入新的折疊 式散光人工水晶體;7.以10-0 Nylon縫合角鞏膜傷口;8.點 Tobradex眼藥膏後,以紗布及金屬蓋包覆手術治療之眼睛。 手術時間為15:19 進入手術室、15:19 麻醉開始、15:42 手 術開始、16:40 手術結束共58分鐘,於16:50 送至恢復室, 18:05 離開恢復室,全部所耗時間為2 小時46分鐘。第四次 手術則係於104 年5 月13日13:59 麻醉開始、14:30 手術開 始、15:25 手術結束共55分鐘,於15:31 送至恢復室,16:5 0 離開恢復室,全部所耗時間為2 小時51分鐘,有鑑定書案 情概要可佐(本院卷第134 至136 頁),且醫審會就此施術 時間亦鑑定認以:「第三次、第四次手術時間為該項手術合 理之時間,並無手術時間過長問題,亦無因手術時間過長經 強光照射,而造成黃斑部腫起、皺褶之疏失」,亦有鑑定意 見可參(本院卷第144 頁),上訴人主張兩次開刀時間均過 長云云,並無可採。至上訴人雖舉證人劉瓊文證稱:第四次 手術前後約3 小時等語為證,並以第三次手術記錄單上載製 作時間16:33:10與結束時間16:40不符而質之手術記錄時 間不實云云。惟上訴人之第三、四次手術因均係以全身麻醉 方式進行,其於手術結束後之麻醉甦醒時間自不得計入實際 開刀時間,且該二次手術自上訴人進入手術室起至離開恢復 室時各耗2 小時46分鐘、2 小時51分鐘,本已近於證人所述 之3 小時,此之記載自無違誤。況台灣各大醫院手術室均以 刷病人手上數位條碼為人別、時間之管控,兩造於當時復未 涉訟,於當時即已完成之電腦紀錄自無遭竄改之虞,且進行 一床手術所需多人,在各司其職情形下,由主刀醫師外之人 手在手術中或近收尾時即開始製作手術記錄單,待完成時再 記錄結束時間本即自然,自不得以開始製作手術記錄單時間 與手術最後完成時間記載不同,即質之手術時間紀錄為偽, 上訴人主張並無可取。 (四)陳勇仁對上訴人告知進行第四次手術並不會導致右眼黃斑部 皺摺,是否違反真實告知義務? 上訴人固以陳勇仁於第四次手術前向其告稱:「我們隨時可 幫你開右眼,開下去不會像左眼那樣腫起來,那跟那個沒關 係. . 」等語,使其陷於錯誤而同意開刀,嗣後卻仍產生黃 斑部皺摺,陳勇仁有違真實告知義務云云,並提出被上訴人 不爭執真正而堪信為真實之錄音譯文為證(外放台灣高雄地 方檢察署醫他卷第183 頁)。惟人工水晶體置換手術並不會 引起黃斑部皺褶,已如上述,且黃斑部皺摺並非植入人工水 晶體散光片之禁忌症,一眼發現罹患黃斑部皺摺,另一眼仍 可植入人工水晶體散光片,有眼科學會上開函文可稽(原審 卷(二)第177 頁),此並經醫審會鑑定認以:「當病人左眼有 黃斑部病變,其右眼是否適合再進行人工水晶體置換手術, 應依病人視力需求而定。本案病人左眼接受人工水晶體置換 手術後,104 年4 月30日回診檢查,左眼球面鏡當量為近視 187.5 度,右眼球面鏡當量為遠視62.5度,雙眼視差250 度 ,若病人無法適應此程度之視差,抑或希望改善右眼的近距 離工作視力,則右眼是可以進行人工水晶體置換手術。臨床 上,並無人工水晶體置換手術引起黃斑部皺褶之病例報告, 故無法認定手術與病人黃斑部皺褶有關。但因即使是原發性 (不明原因造成)黃斑部皺褶,亦有20~35% 的病人會於雙 側均發生皺褶病變。故若病人左眼有黃斑部病變,其右眼無 論是否接受人工水晶體置換手術,均可能會發生相同之黃斑 部皺褶病變」等語(本院卷第138 頁)。故陳勇仁因上訴人 希望改善右眼近距離工作之視力而對上訴人為上開告知,並 無違誤,上訴人主張並無理由。 (五)陳勇仁於上訴人術後所為之診斷是否有誤?有無因此延誤上 訴人之就醫而錯失治療黃金時期? 上訴人固以其於104 年6 月12日已經高醫診斷為左眼黃斑部 皺褶、7 月15日經新竹國泰綜合醫院診斷為雙眼黃斑部皺褶 併有近視性黃斑部病變、7 月24日經高醫診斷為雙眼黃斑部 皺褶、8 月19日及8 月26日經長庚醫院吳佩昌醫師診斷為左 眼黃斑部皺褶、右眼疑似黃斑部皺褶,陳勇仁錯誤診斷其未 罹患黃斑部皺褶,以致其錯失治療之黃金時期,就此自有過 失云云。惟陳勇仁診斷上訴人所患為黃斑部病變乙節,業經 醫審會鑑定認以:「黃斑部病變包含許多不同種類疾病,例 如黃斑部下層感光細胞及色素上皮細胞因年老退化而產生之 老年性黃斑部病變、高度近視引起之黃斑部退化、糖尿病引 起之黃斑部水腫、視網膜血管阻塞引起之黃斑部出血、先天 性之黃斑部失養症、視網膜上增生膜引起之黃斑部皺褶、葡 萄膜炎或其他原因引起之黃斑部水腫等,故黃斑部病變包括 黃斑部皺褶,以黃斑部病變統稱上述不同之疾病,並無錯誤 。以光學視網膜斷層檢查(OCT),黃斑部皺褶經常伴隨中央 視網膜厚度增加,但是否判讀為黃斑部皺褶,並非以測量之 視網膜厚度為依據,而是以視網膜上是否有增生膜引起黃斑 部產生皺褶變化之影像為依據。本案依病歷紀錄,104 年4 月14日之光學視網膜斷層檢查(OCT ),結果測得中央視網 膜厚度右眼285 μm ,左眼328 μm ;4 月30日之OCT 檢查 結果測得中央視網膜厚度右眼為287 μm 、左眼為329 μm ;5 月12日之OCT 檢查結果測得中央視網膜厚度右眼291 μ m ,左眼329 μm ;5 月28日之OCT 檢查結果測得中央視網 膜厚度右眼295 μm ,左眼328 μm ,陳勇仁依檢查圖像均 判讀或告知為黃斑部病變,並未違反常規。而其他醫師診斷 為黃斑部皺折,是使用較為詳細之診斷名稱,陳勇仁黃斑部 病變之統稱作為診斷,並無判讀錯誤之疏失」等語(本院卷 第137 至139 頁),故陳勇仁以統稱之黃斑部病變為診斷結 果,並無違誤。又查,黃斑部病變包含許多不同種類疾病, 因病因不同,治療方式亦有很大差異,部分疾病至今尚無有 效療法,而大部分黃斑部皺褶之病情狀態很穩定,觀察即可 ,並不需要治療。但若病情嚴重,例如看東西明顯變形或視 力下降致日常生活受影響等情況,可考慮手術治療。黃斑部 皺褶之治療,是以手術方式將視網膜上之增生膜移除,然此 手術具多種風險,包括視網膜裂孔、視網膜剝離、玻璃體出 血、術後青光眼、黃斑部光傷害、不明原因視力下降等,手 術後之視力變化範圍相當大。依文獻報告,有10 %~20% 的 病人術後視力可能無進步,甚至更惡化,故須謹慎評估手術 效益,且病人本身亦須了解術後視力惡化之風險。故醫學上 ,大部分黃斑部皺褶之病情狀態很穩定,觀察即可,並不需 要治療,並無及早治療效果較佳之說法,亦無一定之觀察期 ,此經醫審會鑑定在案(本院卷第140 頁),且上訴人亦自 承其由他處就診而「認知」自己罹患黃斑部皺褶後,因榮總 醫師囑其待視力降至0.4 以下再開刀,現仍在觀察等語(本 院卷第61至62頁),顯見其並無因陳勇仁之「診斷錯誤」而 致錯失治療黃金時期之謂,上訴人主張即屬無據。 (六)上訴人請求被上訴人負侵權行為或債務不履行之損害賠償責 任,有無理由? 查陳勇仁所採之醫療行為並無疏失,就上訴人罹患黃斑部皺 褶並不須負侵權行為損害賠償責任,已經本院認定如前,則 上訴人依侵權行為損害賠償請求權請求陳勇仁賠償損害,並 無理由;長庚醫院亦無庸依民法第188 條規定連帶負責,且 不須就醫療契約負不完全給付之賠償責任,上訴人請求被上 訴人負侵權行為或債務不履行之損害賠償責任,自無理由。 七、綜上所述,上訴人依侵權行為及債務不履行之法律關係請求 被上訴人應給付73萬6,077 元本息,均無理由,應予駁回。 原審為上訴人敗訴之判決,經核並無不合。上訴論旨指摘原 判決不當,求予廢棄改判,為無理由,應駁回上訴。又本件 事證已臻明確,兩造其餘攻擊或防禦方法及所用證據,經本 院斟酌後,認為均不足以影響本判決結果,爰不逐一論列, 附此敘明。 八、據上論結,本件上訴為無理由,依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條,判決如主文。 中 華 民 國 109 年 3 月 25 日 醫事法庭 審判長法 官 黃國川 法 官 李怡諄 法 官 黃宏欽 以上正本證明與原本無異。 本件不得上訴。 中 華 民 國 109 年 3 月 25 日 書記官 林佳蓉 資料來源:司法院法學資料檢索系統